Тальменка банк как вкладчикам вернуть свои вклады
Содержание
Тальменка банк как вкладчикам вернуть свои вклады
24.07.2017 11:00:15 Степанов Олег Владимирович Отзывы Профиль
Еще недавно денежные вклады в банках были относительно безопасным методом хранения денежных накоплений. Ведь все денежные средств, согласно действующему законодательству, подлежат обязательному возврату. Этот случай касается и тех моментов, когда у банковской компании по каким-либо причинам отозвали лицензию. В подобных случаях человеку возвращается до 1,4 миллиона рублей.
- Оглавление
Однако в последнее время все чаще стали происходить случаи, при которых у банка отзывается лицензия, а денег вкладчики не получают. Главная причина этого – отсутствие каких-либо записей и информационных данных на бухгалтерском учете банковской компании. Что примечательно, с каждым новым отзывом лицензии у банковской компании обнажаются все более изощренные способы и методики мошеннических действий с денежными средствами обманутых вкладчиков.
Но общий момент в таких ситуациях, а также во всех проблемах с Тальменка Банком заключается в том, что вкладчики вместе возмещения по страховке вклада получают от АСВ один и тот же ответ – на самом деле не существует никакого вклада (или же отсутствует большая часть вклада). Как итог, вкладчику отказывают в страховых выплатах денежных средств. И вот начинаются проблемы с Тальменка Банком между этим банком и вкладчиками. Становится понятно, что в этом случае АСВ в качестве системы не выполняет своих функций.
Что делать и как вернуть вклад по Тальменка банку
Сразу же после того, как Центральный Банк России отзывает лицензию у какого-либо банка (в данном случае это Тальменка Банк), в банке появляется временная администрация, которая выполняет определенные функции вплоть до того самого дня, пока лично арбитражным судом не будет вынесено соответствующее решение о признании данной банковской компании банкротом.
Главные задачи и функции временной администрации по отношению ко вкладчикам (и эти функции важно упомянуть при суде с АСВ по Тальменка банк):
- Принятие мер, направленных на обеспечение сохранности всей существующей и представляющей важность для банка и вкладчиков документации (среди этой важной документации должна быть информация относительно договоров по существующим и существовавшим в банке вкладам);
- Установка и идентификация всех имеющихся у банка кредиторов, а также идентификация размеров их требований по финансовым обстоятельствам;
- Подготовка реестра выплат денежных средств для АСВ;
- Осуществление полномочий в отношении исполнительных органов;
По всем вопросам, связанным с деятельностью временной администрации, а также по вопросам выплат денежных средств по вкладу в банке при отзыве лицензии рекомендуется обратиться к помощи юриста по Тальменка банку. Только квалифицированный и имеющий достаточный уровень опыта юрист сможет помочь вернуть денежные средства от Тальменка банка в случае отзыва у него лицензии.
Также квалифицированный юрист сможет оказать помощь в спорах с АСВ, которые в последнее время начинают проявляться все чаще.
Нужна ли помощь юриста по Тальменка банку при выплате страховых возмещений?
Согласно действующему законодательству, а именно ФЗ под номером 177 от 23 декабря 2003-го года, отзыв лицензии у банковского учреждения относится к страховым случаям.
А это значит, что через две недели АСВ должна уже начать выплату возмещения ИП и физическим лицам, причем это должно быть 100-процентное возмещение их счетов и вкладов, если считать от суммы всех финансовых средств, располагающихся в одной и той же кредитной компании.
Как уже было отмечено, максимально возможная сумма возмещения составляет 1,4 миллиона рублей. Выплаты денежных средство производятся с помощью банков-агентов, назначаемых непосредственно в АСВ. Однако иногда ситуациях складывается не совсем так, и здесь необходимо незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью юриста, чтобы вернуть вклад по Тальменка банку или же по другой банковской компании.
Почему сегодня стали актуальны суды с АСВ по Тальменка банку и другим подобным организациям?
К сожалению, в последнее время ответственные за платы при страховых случаях АСВ предпочитают не замечать многочисленных вкладчиков с их фактическими суммами. Они выдают намного меньше денежных средств по вкладу, аргументируя это тем, что кто-то уничтожил, повредил или же изменил информационные данные о вкладчиках, а также о реальных размерах вложенных ими денежных средств в этот банк.
Если говорить проще, то АСВ прямо утверждает, что налицо есть грандиозное банковское мошенничество, поэтому денежные средства в полном размере нельзя будет вернуть.
Как вернуть свои сбережения?
Существует несколько шагов по возврату денежных средств из АСВ при отзыве лицензии у банка. Рекомендуется проконсультироваться по каждому шагу с опытным в таких делах юристом:
- Получить ту денежную сумму, которая была фактически отображена в АСВ-реестре;
- Если сумма вышла намного меньше той, что должна была, необходимо написать соответствующее заявление о полном несогласии с размером полученных денежных средств. Заявление составляется по стандартной форме;
- Найти все вещественные доказательства, которые могут быть прикреплены и делу и подтвердить, что выданная сумма намного меньше необходимой по вкладу;
- Дождаться ответа от АСВ. АСВ обязано по закону ответить на письмо в течение 30 суток;
- Если ответ был отрицательным, необходимо подавать иск в суд.
Важно! По всем вопросам возврата денег из банка, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Юристы по взысканиям и финансовым вопросам, и адвокаты, кто зарегистрирован на Российском Юридическом Портале, постараются Вам помочь с практической точки зрения в сложившемся вопросе и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.
Поделиться статьей с друзьями в социальных сетях
На что жалуетесь?
Консультация по Вашему вопросу
8 800 777 32 63
ДТП и страховка: страховые выплаты при аварии на дороге + ОСАГО, КАСКО, виновник, пострадавший
Закон предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности для автомобилистов — ОСАГО.
В случае аварии необходимо правильно оформить все документы, чтобы рассчитывать на компенсацию ущерба. Разберемся, как проводится выплата страховки виновнику ДТП и потерпевшему?
Выплата страховки по ОСАГО
Перед расчетом страховых выплат необходимо разобраться в том, на что конкретно распространяется обязательное страхование.
При аварии страховая компания виновного водителя выплачивает пострадавшей стороне сумму возмещения за ремонт автомобиля, травмы или гибель человека. Сам же виновник выплат не получает и должен чинить автомобиль за свой счет.
Учитывая, что ОСАГО предоставляет весьма ограниченную сумму возмещения, имеет смысл при покупке дорогого автомобиля дополнительно оформить КАСКО. Этот вид страхования распространяется на имущество самого владельца автомобиля, позволяя покрыть расходы в случае, если у другого участника движения не было ОСАГО, или выплаты оказались недостаточными для проведения полного ремонта авто или оплаты лечения.
Порядок выплаты страховки по ОСАГО
Такие страховые компании, как Росгосстрах, и другие участники рынка всегда внимательно проверяют каждое обращение за выплатой. Поэтому необходимо четко следовать инструкциям и тщательно подготавливать все документы.
Упрощенная система выплат
Для небольших аварий закон предусматривает упрощенную процедуру выплат по ОСАГО. Она особенно удобна, если страховая компания второго участника аварии находится в другом городе.
Воспользоваться такой схемой можно при определенных условиях:
- при столкновении никто не погиб и не пострадал;
- участников ДТП только двое;
- у каждого водителя оформлен полис ОСАГО.
В этом случае пострадавший должен подать заявление в свою страховую компанию, что ускоряет выплаты. К письменному заявлению следует приложить данные второго участника аварии — имя, фамилию, номер машины и его полиса.
Важным дополнением будет заполненный полицейским протокол о дорожно-транспортном происшествии.
Обратите внимание!
Все документы следует передать в свою страховую компанию лично.
Рассмотрение заявки займет в среднем 1-2 недели, после чего выплата будет произведена на банковский счет. Следует учесть, что максимально возможная компенсация при подобной процедуре — 25 тыс. руб.
Перед выбором упрощенной схемы целесообразно сделать предварительный расчет компенсации на сайте страховой компании с помощью онлайн-калькулятора. Если сумма потенциальной выплаты окажется значительно больше 25 тыс. руб., лучше сделать выбор в пользу стандартной процедуры.
Выплаты по европротоколу
Еще одна возможность получения выплат при небольшой аварии — составление европротокола. При этом авария должна отвечать тем же критериям, что и при упрощенной схеме выплат.
Есть также 3 дополнительных условия:
- нет спора о виновности. У участников аварии не должно быть конфликта по поводу того, кто виноват в случившемся. В противном случае требуется участие сотрудника ГИБДД для принятия решения о степени вины каждой стороны;
- наличие полиса ОСАГО. Оба водителя застраховали свою гражданскую ответственность, а полис является действующим. Также оба участника ДТП должны быть трезвыми на момент произошедшего;
- автомобили зарегистрированы в РФ. В случае, если владелец одного из авто — иностранец, и его машина имеет иностранные номера, у него должно быть свидетельство о разрешении использования своего транспортного средства в России.
В европротоколе существуют более высокие лимиты для компенсации ущерба, чем при упрощенном получении средств. В большинстве случаев максимальная выплата по ОСАГО составляет 50 тыс. руб.
Обратите внимание!
Для автомобилистов, чьи транспортные средства стоят на учете в Москве или в Санкт-Петербурге, максимальная сумма компенсации — 400 тыс. руб.
Самый важный этап самостоятельного оформления ДТП — это составление протокола. Соответствующие бланки можно получить в страховой компании. При желании сторон представители страховщиков могут выехать на место аварии, чтобы помочь автомобилистам составить план ДТП и заполнить протокол. При этом машины можно отогнать с места аварии и оценивать их повреждения на обочине после зарисовки плана столкновения.
Обратите внимание!
Европротокол составляется в двух экземплярах, чтобы каждый из участников аварии смог оформить возмещение повреждений своего автомобиля.
В протоколе указываются личные данные участников столкновения, данные о повреждениях автомобилей, номера машин, названия страховых компаний и номера полисов ОСАГО.
После заполнения протокола пострадавший должен передать его и свои банковские реквизиты в страховую компанию виновника ДТП. Это можно сделать лично или заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. На это дается 14 дней с момента аварии.
Стандартная процедура выплат
Наиболее сложные аварии (с получением серьезных травм, при значительных повреждениях авто) должны оформляться с участием дорожной инспекции. В этом случае важно оставить машины там, где они столкнулись, и выставить знаки аварийной остановки.
Чтобы получить максимальную страховую выплату, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Получите справку о ДТП
Проведите независимую оценку
Подготовьте документы о лечении
Справку о ДТП, отчет оценочной комиссии и медицинские справки необходимо направить в страховую компанию виновника аварии вместе с заявлением. В течение 2 недель страховая компания должна связаться с вами и выплатить сумму компенсации.
Обратите внимание!
Если вы имеете е ще и полис КАСКО, то можете обратиться в свою страховую за положенным дополнительным возмещением.
Обычно выплаты по ОСАГО не могут возместить ремонт полностью. В этом случае КАСКО поможет вернуть разницу между реально потраченными средствами и выплатой. Дополнительная страховка защитит вас и в том случае, если у виновника аварии полис ОСАГО отсутствует или просрочен.
Как взыскать страховую выплату?
Если вы не согласны с озвученной страховой суммой, то можете оспорить решение компании в суде. Для составления юридически грамотного иска лучше привлечь опытного адвоката. В заявлении можно запросить как возмещение материального вреда или ущерба здоровью, так и морального вреда.
Обратите внимание!
Чтобы доказать свою позицию, желательно приложить к иску счета за лечение от травм, ремонт автомобиля и другие сопутствующие расходы.
Рассмотрение дела в суде может затянуться на несколько месяцев, но это мероприятие значительно увеличит сумму выплат. При несогласии с решением суда первой инстанции, вы вправе его обжаловать в течение 10 дней в вышестоящей инстанции. Однако следует учесть, что обжалование увеличит судебные издержки и отдалит срок возможных выплат.
Альтернативой длительным судебным разбирательствам может стать мировое соглашение со страховой компанией. В этом случае нанятый для суда адвокат сможет помочь вам составить договор, который в достаточной мере учтет ваши интересы и защитит их надлежащим образом.
Если суд удовлетворит ваши требования, то решение следует передать страховой компании, которая будет обязана произвести увеличенные выплаты.
Сроки выплаты страховки после ДТП
Быстрее всего компенсация выплачивается при упрощенном оформлении через свою страховую компанию. Это занимает в среднем 8-10 дней. При серьезном ДТП процедура может затянуться, особенно если речь идет о больших суммах.
Если страховая компания откладывает выплату более чем на 20 дней, то должна выплатить штраф в пользу пострадавшего. Деньги, взысканные через суд, могут быть получены пострадавшим спустя несколько месяцев после аварии.
Как на самом деле должны работать правила ОСАГО. Объясняет Верховный суд
Европротокол, ремонт без износа и автоюристы
С конца апреля прошлого года действуют новые правила возмещения по ОСАГО. Теперь в случае ДТП автовладелец не может выбирать между деньгами и ремонтом. Страховая в любом случае отправит машину в ремонт, а денежную компенсацию дадут только в особых случаях.
Закон об ОСАГО и так был сложным, а стал еще менее понятным для обычных людей. Например, как быть владельцам старых полисов, машин на гарантии и тем, у кого ремонт дороже максимальной выплаты?
ПП ВС от 26.12.17 № 58
С нюансами по ОСАГО разобрался Верховный суд. Он изучил неоднозначные ситуации и вынес общее постановление, в котором объяснил, как правильно возмещать ущерб по ОСАГО. В постановлении 103 пункта и много сложных формулировок. Но вам необязательно читать их в оригинале: мы все изучили и выбрали главное.
Почему это важно
Разъяснения по поводу ОСАГО выпустил Пленум Верховного суда — специальный орган, в который входят главные судьи страны. У них есть полномочия объяснять непонятные законы. Судьи изучают дела в регионах, смотрят, какие проблемы чаще всего возникают из-за ОСАГО и где больше ошибок. Они много обсуждают, спорят, приглашают экспертов, а потом публикуют большой и важный документ.
Этим постановлением будут руководствоваться все суды во всех регионах. Оно нужно не только судам, но и всем автовладельцам. Когда страховая компания откажется платить за эвакуатор или не выдаст направление в нужный автосервис, можно найти подходящий пункт в постановлении Пленума и разобраться, как правильно.
Какие правила возмещения на вас распространяются
Главное изменение в законе — о порядке возмещения: должна ли страховая выплачивать компенсацию деньгами или отправит на ремонт. Раньше можно было выбрать. По новым правилам только ремонт.
Ущерб возмещают по тем правилам, которые действовали на момент оформления полиса причинителя вреда. Если виновник купил полис до 28 апреля 2017 года, можно выбрать ремонт или деньги. Если его полис оформлен позже — в приоритете ремонт. Это касается и прямого возмещения.
п. 1 ст. 422 ГК о влиянии закона на договор
Если ДТП массовое
С 26 сентября 2017 года при массовых ДТП можно получить прямое возмещение, даже если полис купили раньше. В законе так и написали, что это работает для всех ДТП с этой даты.
Если полиса нет в общей базе
Иногда бывает, что виновник аварии купил полис легальным способом, но по техническим причинам не попал в общую базу. Если можно доказать, что покупка была действительной и легальной, то ущерб возместят.
Если автовладелец захотел сэкономить и купил подделку на сомнительном сайте, договор ОСАГО не признают заключенным и ущерб пострадавшему за счет страховой не возместят. Деньги придется требовать напрямую с виновника через суд.
Если в полисе ошибки
При оформлении е-ОСАГО автовладелец сам заполняет данные о себе и машине. Их проверяют по общим базам, но ошибки все равно бывают. Раньше из-за таких ошибок могли просто отказать в выплате: мол, стоимость полиса занижена, полис недействителен, до свидания. Верховный суд решил, что это незаконно.
Даже если есть ошибка в полисе виновника, это не повод признавать договор ОСАГО незаключенным и отказывать в возмещении. Верховный суд предлагает два варианта решения проблемы — в зависимости от того, когда обнаружилась ошибка в заполненных водителем данных.
До страхового случая — страховая компания обнаружит недоплату и потребует внести недостающую сумму за полис. В случае ДТП ущерб по такой страховке возместят как обычно.
После страхового случая — пострадавшая сторона все равно получит возмещение, независимо от ошибки в стоимости полиса виновника. Но страховая взыщет всю сумму возмещения с виновника. Это называется регрессным требованием.
Пострадавший получит возмещение в любом случае. Для него не имеет значения, какие там дела между виновником и его страховой. А вот для виновника есть вариант возвращать всю сумму ущерба или доплатить за полис до страхового случая — тогда ущерб возместит страховая.
Проверьте данные в своих полисах, если оформляли их через интернет. Если что-то не так, признайтесь страховой и доплатите разницу. Иначе к вам могут применить регрессное требование и платить придется гораздо больше.
Если вам отказывают в возмещении из-за ошибки в полисе виновника, требуйте положенное по закону — он на вашей стороне.
Менять данные в полисе нельзя, только покупать новый полис
Указать нового страхователя или заменить машину в полисе не получится. Передать полис новому владельцу при продаже машины тоже нельзя. Бесполезно прикладывать копию договора купли-продажи или делать пометки в полисе с заверением покупателя и продавца. В случае ДТП возмещения от страховой по такому полису не будет.
Если меняется владелец или автомобиль, нужно покупать новый полис.
Например, полис купили на год, а через полгода машину продали. Новый владелец должен сам купить себе ОСАГО, а прежний сможет вернуть страховую премию за полгода.
Так же с новой машиной. Автовладелец продал одну машину и купил новую. Он вернет часть страховой премии за ОСАГО для проданной машины и оформит отдельную страховку на новый автомобиль.
Если вам предлагают что-то исправить в страховом полисе, это незаконно — потом будете возмещать ущерб своими деньгами. Если продавец предлагает отдать вместе с машиной свою страховку, это бесполезная опция и при ДТП она не поможет.
Какие лимиты у европротокола и можно ли получить больше
Если водители оформили аварию по европротоколу без вызова ДПС, есть лимит по сумме ущерба. Сейчас это 50 тысяч рублей, а с 1 июня 2018 года будет 100 тысяч. Страховая компания не обязана возмещать ущерб в большем размере.
Но если после ДТП обнаружился вред здоровью или имуществу, о котором не было известно сразу, пострадавший может обратиться в страховую виновника за дополнительной компенсацией — даже если аварию оформили без вызова ДПС.
Не стоит ремонтировать машину до осмотра страховщиком, даже если оформлен европротокол. Верховный суд пояснил, что страховая может отказать выплате и будет права.
Если машина в аренде, продается или покупается
Получить возмещение по ОСАГО может только владелец автомобиля. Арендатор машины не может требовать компенсации от страховой. По доверенности тоже нельзя.
Если возмещение еще не получили, а машина продана, у нового хозяина нет права требовать что-то от страховой компании по прошлым ДТП. Даже если ремонтировать машину собирается именно он.
Если покупаете машину после ДТП и вам обещают автоматически передать право на ремонт за счет страховой, не верьте: не будет у вас такого права. Вас не признают потерпевшим, и ничего вы от страховой не получите. А вот продавец вполне может получить — и ничего потом не докажете.
Когда работает прямое возмещение ущерба
Прямое возмещение — это когда обращаются не в страховую виновника, а в свою. То есть виноват другой водитель, у него полис в какой-то там страховой компании. Тогда вы идете за выплатой в свою страховую, которую сами выбрали и с которой хотите иметь дело. Ваша страховая возместит вам ущерб, а ей потом все возместит страховая виновника.
ст. 14.1 о прямом возмещении
За прямым возмещением в свою страховую можно обращаться только при повреждении машин. Вред здоровью по этой схеме не компенсируют.
Если у виновника нет полиса ОСАГО, прямого возмещения не будет. Компенсацию за вред имуществу придется требовать напрямую с виновника — по договоренности или через суд.
Если пострадавший обратился в свою страховую за прямым возмещением, а потом узнал о вреде здоровью, можно обратиться за компенсацией вреда здоровью в страховую виновника.
За что положено возмещение
Пострадавший имеет право не только на ремонт или выплату, когда она положена по закону. Полис ОСАГО покрывает и дополнительные расходы: на эвакуатор с места ДТП, хранение автомобиля, доставку пострадавших в больницу.
Если повреждены дорожный знак, оборудование на АЗС или ограждение, их восстановление в пределах страховой суммы тоже оплатят в рамках ОСАГО. Даже за повреждение или утрату груза можно получить компенсацию. Естественно, груз должен принадлежать пострадавшей стороне, а не виновнику.
ОСАГО — это страхование не имущества, а гражданской ответственности. Полис покрывает не ущерб виновника, а тот ущерб, который виновник нанес кому-то. Чтобы возместить свои убытки и расходы, даже если виноват в ДТП, нужно покупать другую страховку, например каско или страхование груза.
Компенсация за утрату товарной стоимости
В рамках ОСАГО можно даже получить возмещение за утрату товарной стоимости. Например, была новая машина и при продаже она бы стоила условные 700 тысяч рублей. И вот ее поцарапали в ДТП по вине другого водителя.
Страховая выдала направление на ремонт, в автосервисе покрасили бампер или крыло. Кажется, что все хорошо. Но это уже крашеная машина, и даже после ремонта она не будет стоить те же 700 тысяч. Из-за покраски и замены деталей она может стоить на 20 тысяч меньше — эту сумму можно включить в сумму ущерба в пределах общего лимита для полисов ОСАГО.
ст. 12 о порядке возмещения ущерба
Как считают компенсацию
Сумму расходов на ремонт машины считают по единой методике ЦБ. Если в методичке нет каких-то видов ремонта, их не оплатят. Например, по полису ОСАГО страховая не обязана оплачивать восстановление рисунков на кузове, даже если это дорогая и сложная аэрография. Тут спасет только каско.
Для расчета ущерба другому имуществу, кроме самой машины, нужен оценщик. Например, по методичке ЦБ нельзя посчитать расходы на ремонт ограждения на АЗС. Для этого составят отдельную смету.
Полная гибель
Полная гибель — это когда машину нельзя отремонтировать или расходы на ремонт превысят стоимость автомобиля до ДТП.
При полной гибели имущества выплачивают его стоимость на момент ДТП за вычетом годных остатков. Точную сумму установит экспертиза, но можно обойтись и без нее — если страховая и автовладелец сами договорятся о размере выплаты. Тогда подписывают соглашение, а оценку не проводят. Кстати, так можно сделать и при меньших повреждениях.
Возьмите это на заметку: иногда лучше получить деньги по соглашению и без оценки, чем провести экспертизу и получить небольшую сумму и ненужные запчасти. Но если согласитесь на такую выплату, потом не сможете оспорить сумму даже в суде. Считается, что страховая компания вам ничего не должна.
Если виновника ДТП нет в полисе
ОСАГО — это страхование ответственности при использовании конкретной машины. В полисе указан конкретный человек или несколько. Это их ответственность при использовании автомобиля застрахована. Но если в ДТП с конкретной машиной виноват человек, который не указан в полисе ОСАГО, — это не повод отказать пострадавшему в возмещении убытков.
Например, столкнулись два автомобиля. Выясняется, что виновника нет в полисе ОСАГО, машина принадлежит одному человеку, а за рулем его друг, брат или сват. Иногда пострадавшему отказывали в возмещении: ущерб приходилось взыскивать с этого друга или брата через суд. Суды на местах часто поддерживали такой подход.
Верховный суд объяснил, что это неправильно. Пострадавший все равно имеет право на возмещение по полису ОСАГО, хотя в нем и не указан виновник.
А вот для виновника это даром не пройдет. Потом страховая будет разбираться с водителем — например, предъявит ему регрессное требование. Но пострадавшего эти суды уже не будут касаться: ему отремонтируют машину за счет страховой.
Можно ли получить деньги, если у вас возмещение ремонтом
Если владелец автомобиля получил направление на ремонт, он все равно имеет право на денежную компенсацию дополнительных расходов, например на эвакуацию и хранение машины.
Если из-за страхового случая появились расходы, которые нужно возместить деньгами, а вам говорят, что всё, теперь возмещение только ремонтом, — не верьте и добивайтесь своего. Возмещение ремонтом касается только повреждений автомобиля, а ОСАГО покрывает не только его. Правда, нельзя забывать о лимите выплат за вред имуществу. Если суммы не хватит, разницу можно потребовать с виновника.
Кто отвечает за качество ремонта
Ответственность за качество и срок ремонта перед пострадавшим автовладельцем несет страховая компания. Все претензии нужно предъявлять ей, и решать проблемы будет она. Если дойдет до суда из-за ремонта, то в суд тоже нужно подавать на страховую, а не на автосервис.
Страховая компания и станция техобслуживания сами потом разберутся. Потерпевшего и его права на ремонт или выплату их взаимоотношения касаться не должны.
Затянулся ремонт — идите в страховую. Плохо отремонтировали машину — аналогично.
Это касается даже тех случаев, которые не попадают под действие закона о приоритете ремонта над выплатами. Если страховая выдала направление на ремонт, она взяла на себя ответственность за его качество и сроки.
Если пропущен срок обращения за ремонтом
Когда страховая компания выдает направление, там указан срок, когда нужно обратиться в конкретный автосервис. Если этот срок пропущен, нельзя просто так приехать на ремонт когда угодно. Нужно получить в страховой компании новое направление с новой датой.
Если машина на гарантии
Направление в сертифицированный автосервис выдадут, только если машине не больше двух лет. Если со дня выпуска прошло больше времени, страховая не обязана выдавать направление в тот сервис, где официально ремонтируют автомобили конкретной марки. Даже если в этом случае автомобиль снимут с гарантии или вы просто не доверяете другим сервисам.
Машина может быть на гарантии три года или даже больше, но для ОСАГО это не аргумент. По закону после двух лет страховая не обязана давать направление в тот сервис, который сохранит гарантию. Может, но не обязана.
Убедитесь, что ваша страховая будет готова выдать направление в авторизованный сервис даже для трехлетней машины. Лучше всего, если этот сервис есть в списке по умолчанию. Потому что если там его нет, обещания будут только на словах. А это почти ничего не значит, и вы запросто останетесь без гарантии.
Если страховая не работает с нужным автосервисом
Если страховая не работает с вашим любимым автосервисом, есть шанс получить направление куда нужно. Закон не запрещает договариваться со страховой компанией. Если она согласится, то имеет право выдать уведомление в любой автосервис, который подходит пострадавшему.
Если такое направление выдано, то страховая отвечает за срок и качество ремонта, как и за автосервисы из числа ее партнеров. Переложить ответственность за качество ремонта на автовладельца не получится. Верховный суд объяснил, что такой ремонт выполняется по поручению страховой — она отвечает за качество.
Но нельзя заставить страховую компанию выдать направление в нужный автосервис. Можно только договориться.
Если прошло 15 дней после официальной просьбы, а страховая не реагирует, это означает отказ. Обжаловать его в суде не получится.
Доплата за ремонт
Если на ремонт нужно больше денег, чем предусмотрено лимитом или правилами ОСАГО, автовладельцу придется доплачивать. Требование о доплате в таком случае законное.
Стоимость ремонта известна заранее — она указана в направлении.
Можно отказаться вносить доплату и забрать возмещение деньгами. Страховая компания не сможет отказать.
Бывает так, что в направлении указали сумму доплаты за ремонт, а после диагностики в автосервисе стало понятно, что доплачивать нужно больше. Например, собирались менять бампер, а там полетели крепления, повело стойки и изменилась геометрия кузова. Тогда автовладелец все равно имеет право отказаться от ремонта и забрать денежную компенсацию. Даже если сначала он согласился доплатить и взял направление. Компенсировать расходы на диагностику при этом должна страховая компания — их не вычтут из выплаты.
Когда можно продавать права на возмещение автоюристам
Право на возмещение ущерба можно продать по договору уступки. На этом зарабатывают автоюристы. Они выплачивают компенсацию пострадавшему, а потом требуют ее со страховой компании в большем размере или с неустойкой.
Продать право на возмещение можно, только если страховой случай уже наступил. Заранее нельзя.
Право на возмещение вреда жизни и здоровью, а также компенсацию морального ущерба продать нельзя. Также нельзя заранее уступить право требования штрафа по закону о защите прав потребителей.
Эти суммы суд присуждает конкретному пострадавшему человеку. Только потом можно передать право требования по исполнительному листу кому угодно, например автоюристам. А можно и не передавать. В любом случае изменить эту сумму автоюрист уже не сможет.
Что еще можно получить от страховой
Если страховая компания нарушит сроки или занизит размер возмещения, к ней можно применить финансовые санкции по закону об ОСАГО или неустойку по закону о защите прав потребителей. Это не одно и то же.
Дополнительные компенсации могут быть такими:
- за немотивированный отказ в страховой выплате — 0,05% от страховой суммы за каждый день просрочки;
- за просрочку выплаты или направления на ремонт — 1% от суммы за каждый день;
- за затянувшийся ремонт — 0,5% в день.
Если дело дойдет до суда, можно кроме финансовых санкций и неустойки потребовать еще штраф по закону о защите прав потребителей. Например, если страховая компания занизила выплату, а суд назначил больше. Пострадавший получит еще 50% от этой разницы. Но это не значит, что сумма неустойки может быть какой угодно: у таких санкций есть лимиты по закону.
Даже если после иска страховая все-таки доплатит, это не повод отказываться от штрафа. Если иск подан, значит, добровольной оплаты не было — есть право на штраф. Иногда это куча денег.
Но этим лучше не злоупотреблять. Если в суде выяснится, что страховая не виновата, а это вы вовремя не предоставили автомобиль или привезли не все документы, не будет ни неустойки, ни штрафа, ни компенсации за моральный вред. А страховая компания получит право взыскать с вас судебные расходы.
Готовясь к суду, нужно обратиться за консультацией юриста и делать все честно. В неустойках при ОСАГО много нюансов, не запоминайте их сейчас. В отличие от остальных пунктов они не пригодятся заранее, а только когда дело дойдет до суда.
Если придет время разбираться, почитайте пункты 77—87 постановления Пленума ВС. Там про расчет неустойки. А в пунктах 88—103 подробно про то, в какой суд обращаться с иском.
Как проходят осмотр и экспертиза
После того как в страховую поступило заявление о возмещении, у нее есть пять рабочих дней на осмотр машины и назначение экспертизы. Провести экспертизу или оценку страховая должна не позже чем через двадцать рабочих дней после того, как пострадавший подал заявление. После этого страховая должна произвести выплату, если она положена, или выдать направление на ремонт.
Если нужна экспертиза, о ней нужно уведомить владельца машины. Страховая может сделать это по почте, указав в уведомлении дату и место проведения экспертизы или оценки. Даже если автовладелец не захочет получать уведомление, считается, что он уведомлен. Но доказывать факт отправки должна страховая, а не вы.
Если потерпевший не предоставит машину на экспертизу, страховая назначит повторную. Если и во второй раз не получится, документы вернут и возмещения не будет. Не помогут даже данные той экспертизы, которую автовладелец проведет сам. Если вы задумали не приехать на экспертизу страховой и провести ее сами в удобном месте, не делайте так: потеряете время и зря потратите деньги.
Но даже после возврата документов можно обратиться за возмещением еще раз. Сроки для возмещения будут считать со дня повторного обращения, как будто первого и не было. Чтобы не затягивать, вовремя предоставляйте машину для осмотра и не уклоняйтесь от экспертизы.
Если машину нельзя доставить на осмотр
Бывает, что машина сильно повреждена, находится в другом регионе и ее нельзя привезти на осмотр. Тогда страховая компания должна организовать осмотр по месту нахождения автомобиля.
Если она отказывается или не может, вот тогда автовладелец имеет право провести свою экспертизу — ее результаты будут иметь силу. Но схитрить не получится: если выяснится, что машину все-таки можно было предоставить на осмотр страховщику, данные экспертизы не признают.
Как общаться со страховой
После страхового случая потерпевший должен сообщить о нем страховой компании и предоставить машину для осмотра. Пакет документов можно отправить в любой офис или филиал страховой компании, который есть в приложении к полису.
Оправлять документы, претензии и уведомления нужно таким способом, чтобы было понятно, когда именно они переданы в страховую.
Для ОСАГО важны сроки. Фиксируйте переписку и этапы общения со страховой компанией и ее подразделениями. Лично передавайте документы только под подпись. Почтой отправляйте с описью вложения и уведомлением о вручении. Храните номера и даты всех сообщений.
Следите за почтой по тому адресу, который указали в страховой для обратной связи. Недостающие документы у вас тоже могут потребовать по почте.
Без полиса: кто возместит ущерб при ДТП
За недействительный полис водитель получит штраф, а за подложный ему грозит уголовная ответственность. Если у виновника ДТП оказался фальшивый полис или такой документ вовсе отсутствовал, то нарушитель будет сам возмещать ущерб потерпевшему. Для компенсации пострадавшему следует обратиться к виновнику аварии с претензией или подать иск в суд. Чтобы обезопасить себя, нужно знать, как проверить действительность полиса.
Какие полисы являются недействительными и поддельными
Полис ОСАГО — это договор между водителем и страховой компанией, по условиям которого страховщик выплачивает возмещение при причинении вреда жизни, здоровью, имуществу, которое возникло при использовании авто. Страховая компания выдает полисы ОСАГО в печатном или электронном виде. Каждому полису присваивается уникальный номер и QR-код.
Полис ОСАГО не нужен для владельцев транспорта, скорость которых не превышает 20 км/ч, не имеющего колес, а также иностранным перевозчикам (если они застрахованы за границей).
К недействительным относятся полисы ОСАГО, которые:
- выданы без уникального номера или оформлены не на официальном сайте страховщика;
- такой же полис есть у другого водителя, который получил его раньше;
- полис оформлен после отзыва или приостановлении действия лицензии страховщика;
- выданы на испорченных, утерянных или похищенных у страховщика бланках;
- выданы на старых бланках, использование которых не продлено.
Подделывают полисы ОСАГО по-разному: кто-то изменяет дату выдачи и период действия документа, подпись на нем или гербовую печать. Так, в Воронеже автолюбитель переписал ручкой срок страховки, а в Волгограде злоумышленник оформил полис на мототехнику, затем в фотошопе изменил сведения о водителе и авто.
Юрист «Европейской Юридической Службы» Евгений Иванов поясняет, что в такой ситуации необходимо подать заявление в полицию, поскольку в действиях менеджера имеются признаки преступления по ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков»). В рамках проверки будет установлен виновник, добавляет эксперт: «Затем вы вправе предъявить гражданский иск о взыскании материального и морального вреда к причинителю ущерба».
Как проверить действительность страховки
Автовладельцу необходимо ввести серию и номер полиса ОСАГО на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Помимо действительности полиса водитель узнает, принадлежит ли документ страховщику и какой договор ОСАГО он заключал. Также можно проверить страховку через QR-код или сравнить по характеристикам подлинного полиса.
Какое наказание грозит за недействительный полис
Если водитель ездит с недействующей страховкой, то получит штраф 800 руб. по ч. 2 ст. 12.37 КоАП («Несоблюдение требований об ОСАГО»). Если полис подложный, то автовладельцу грозит уголовная ответственность по ч. 1,5 ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков»):
- за подделку страховки или изготовление подложных бланков для использования или сбыта;
- использование заведомо ложного полиса ОСАГО.
Если водитель обнаружил, что полис является фиктивным, то ему необходимо написать заявление в полицию, чтобы изготовителей незаконной продукции нашли и привлекли к уголовной ответственности.
Кто будет выплачивать возмещение при отсутствии страховки, поддельном полисе
Вред здоровью после аварии возмещается Российским союзом автостраховщиков независимо от наличия и действительности полиса ОСАГО.
400 000 руб.при превышении этой суммы вред здоровью возмещает виновник ДТП
Виновник даже может быть не установлен или скрыться с места ДТП, а потерпевшие получат компенсацию. Но затем РСА будет взыскивать эти деньги с виновника происшествия.
Если при аварии никто из людей не пострадал, а ущерб был причинен только имуществу, то расходы будет компенсировать виновник. Но если водитель ехал на служебной машине по рабочим делам и попал в ДТП, то придется платить работодателю.
Если при ДТП причинили только вред имуществу, то расходы возместит виновник или его работодатель, если авария произошла, когда сотрудни исполнял трудовые обязанности.
Юрист «Европейской Юридической Службы» Евгений Иванов поясняет, что можно обратиться к виновнику ДТП для возмещения вреда даже в том случае, если автомобиль продан. Денежная сумма от продажи не влияет на размер ущерба, отмечает эксперт: «Если после ДТП вы продали авто без оценки, то в суде доказать убытки будет сложно».
Определяем ущерб, затем договариваемся с виновником
Сначала нужно рассчитать сумму вреда, причиненного автомобилю после ДТП. Это делает независимый эксперт. Он подготовит отчет, в котором укажет сумму ремонта авто. Помимо денег на ремонт автовладелец может взыскать с виновника аварии расходы на проведение экспертизы, эвакуацию машины и ее хранение, доставку пострадавшего в больницу, проезд на общественном транспорте к месту нахождения авто или эксперта.
Потерпевший вправе требовать возмещение реального ущерба, в том числе, утрату товарной стоимости авто.
После оценки потерпевший просит другого участника ДТП заплатить за ремонт добровольно. Для этого он вручает претензию лично или направляет её по почте. Когда виновник согласен возместить ущерб, стороны заключают соглашение, в котором определяют размер выплат и порядок их перечисления. Если отказывается, то автовладелец может обратиться в суд.
Подаем иск в суд
Потерпевший вправе требовать выплаты ущерба имуществу с виновника через суд в течение трех лет с момента, когда узнал о своем нарушенном праве. Иск о возмещении вреда здоровью не ограничивают по времени. Но компенсация будет взыскана только в счет расходов за последние три года.
Иск подается в суд по месту жительства виновника ДТП. Заявление о возмещении вреда здоровью может быть подано по месту жительства потерпевшего или причинении ему вреда. Если сумма ущерба не превышает 50 000 руб., то дело рассмотрит мировой судья, в остальных случаях — районный суд.
В исковом заявлении необходимо описать обстоятельства ДТП, повреждения автомобиля, в какой части ущерб не был возмещен, сведения о попытке разрешить спор до суда, требование о возмещении ущерба с его размером. Также истцу следует обратить внимание на отсутствие страховки у виновника или наличие недействительного/подложного полиса.
Кроме этого, к иску следует приложить:
- схему ДТП, объяснения очевидцев, протокол об административном правонарушении по водителю без страховки и др.;
- документы на автомобиль (свидетельство о госрегистрации, паспорт транспортного средства);
- отчет эксперта об оценке ущерба;
- досудебное соглашение, претензию или иные документы, подтверждающие, что истец пытался урегулировать спор до суда;
- квитанцию об оплате госпошлины;
- уведомление о вручении копии иска с приложением другим участникам процесса (ответчику, третьим лицам).
Судебное разбирательство длится, как правило, два месяца. Решение суда вступит в силу через месяц, если его никто не обжалует. В противном случае решение вступит в силу незамедлительно после рассмотрения жалобы вышестоящим судом.
Юрист «Европейской Юридической Службы» Евгений Иванов говорит, что следует обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, ссылаясь на то, что выплаченные суммы не являются неосновательным обогащением. Эксперт утверждает: «Страховая компания перед возмещением признала аварию страховым случаем, проверила и подтвердила факт заключения между виновником ДТП и страховщиком договора ОСАГО, действовавшего на дату ДТП, поэтому она не может требовать возврата выплат как неосновательного обогащения».
Обращаемся к судебным приставам
После вступления решения суда в законную силу водителю нужно получить исполнительный лист в суде и направить его приставу. Тот возбудит исполнительное производство. В ходе исполнения пристав может наложить арест на имущество или денежные средства должника, взыскать деньги с банковских карт или других источников дохода и даже запретить выезд виновнику за границу.
Если приставу не удастся взыскать деньги, то он окончит исполнительное производство. Только через 6 месяцев после такого решения автовладелец сможет возобновить исполнение.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Бесплатная горячая юридическая линия.
Доверенность на получение товара это что такое: как правильно составить + основания, доверитель, доверенный, товар
Поставка товара, передача материальных ценностей в бизнесе предполагают участие в сделке нескольких лиц.
При купле-продажи товара действует поставщик, перевозчик и получатель. При этом перевозчик не имеет право распоряжаться доверенными ценностями без соответствующего документа. Им является договор или бланк доверенности на получение товара.
Какая форма предусмотрена для доверенности?
При любой форме взаимоотношений третье лицо обязано иметь официальный документ на право сохранности, передачи или купли/продажи вверенных ему ценностей. Его составляют по установленной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а форме М2. Как правильно заполнить доверенность на получение товара и что следует учитывать, расскажем далее.
Какие бывают доверенности?
Заполнить доверенность на получение товара можно в свободной и унифицированной форме М-2. Независимо от выбранного вами варианта заверение документа нотариусом не требуется. Чтобы бумага имела официальный статус и юридическую силу, она должна иметь соответствующие записи.
Документ можно выдавать третьим лицам для отгрузки/перевозки продукции, а также предъявлять по месту требования.
Доверенность от юрлица лучше составлять унифицированной форме М-2. Не запрещается и свободный вариант оформления документа, но с указанием всех реквизитов сторон.
Обратите внимание!
Независимо от формы документа он должен содержать дату, при отсутствии которой доверенность считается ничтожной и не влечет прав/обязанностей сторон.
Как официальный документ она имеет несколько видов. Выбор конкретного зависит от цели и определяет полномочия доверенного лица:
Краткосрочная
Регулярная
Генеральная
При отсутствии данного пункта срок действия считается равным 12 месяцам.
Доверенность на получение товара (между физическими лицами)
Как говорилось выше, доверенность для физических лиц может составляться по форме М-2 или в свободном варианте. Чтобы после завершения сделки не возникло споров с поставщиком и получателем, следует соблюдать правила по заполнению шаблона:
- в шапке указывается дата, место оформления и наименование документа;
- в случае взаимоотношений между физлицами второй пункт должен содержать паспортные данные доверителя и доверенного лица;
- не забывайте указывать полные сведения о продаваемом товаре и адресе его поставке;
- срок доверенности может устанавливаться по соглашению сторон, но не может превышать 3 года;
- поставьте дату и подпись.
Доверенность от ИП на получение товара может не выписываться. Достаточно предъявить свидетельство о государственной регистрации предпринимателя и паспорт физлица.
Оформление доверенности на получение ТМЦ
Доверенность на получение товара составляется в единственном экземпляре. Документ состоит из 2-х частей — отрывной вариант остается у бухгалтера, а основная часть — у доверенного лица. Данный документ выдается под роспись представителя организации в момент получения материальных ценностей, передаваемых по договору, накладной, счету-фактуре.
Образец доверенности на получение товараdoverennost-forma-m-2.xlsx ≈ 17 КБМы не рекомендуем вам составлять документ самостоятельно. Обратитесь к юристу!Скачать образец
Форма М-2
Чтобы правильно заполнить доверенность по форме М-2 при передаче товарно-материальных ценностей (ТМЦ), достаточно принять за основу представленный шаблон. Также вы можете обратиться за помощью к компетентным юристам.
Первая часть документа включает таблицу, в которой прописывают:
- номер формы, дату и период действия;
- сведения о доверенном лице с его подписью;
- адрес и наименование поставщика;
- отрывная часть содержит дату и номер наряда, сведения о документе, подтверждающем выполнение действия.
Обязательно должны быть учтены соответствующие сведения о представителе компании, который является доверенным лицом с указанием паспортных данных. Нижняя часть включает сведения о поставщике и документах, по которым будет происходить передача ТМЦ.
Третья часть М-2 — это таблица с перечнем товарных позиций для передачи, без их стоимости.
В организации бумага должна быть подписана руководителем, доверенным лицом и бухгалтером.
Правила учета бланков
Доверенность по форме М-2 или в свободном оформлении — это официальный документ. Он является доказательством в спорах между участниками сделки, что возможно в любых взаимоотношениях. Например, поставка товара ненадлежащего качества, оспаривание факта передачи ценностей, потеря доверенности или ее ничтожность по причине некорректного заполнения и прочее.
Обратите внимание!
Чтобы защитить себя и организацию от подобных конфликтов, а также судебных разбирательств, следует придерживаться установленных норм закона и хранить бумагу 5 лет с момента окончания срока ее действия.
Резюме
Придерживаться данного руководства следует как предпринимателям, так и физическим лицам при:
- приеме/перевозке ТМЦ между организациями;
- передаче на временное хранение имущества и иных ценностей;
- торговой и банковской деятельности;
- получении денежных перечислений и прочее.
При наличии данного документа можно отстоять свою позицию в судебных разбирательствах, предупредить обман со стороны контрагента, правомерно вести бухгалтерию и отчеты по проводимым операциям.
Если ситуации вышла из-под контроля по независящим от вас обстоятельствам, лучше привлечь к решению проблемы опытных юристов.
Доверенность на получение товара (между физическими лицами)
Доверенность на получение товара актуально для большинства организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих с крупными поставщиками. При составлении доверенности нужно обратить внимание на ее обязательные реквизиты, чтобы не было проблем с получением продукции. О том, как правильно составить доверенность, пойдет речь в данной статье. Для того, чтобы оформить Доверенность на получение товара между физическими лицами в Москве, обращайтесь к специалистам портала Правио. По выгодной цене они оперативно помогут составить документ.
Доверенность на получение товара между физическими лицами: содержание
Чаще всего, руководители организации, а также индивидуальные предприниматели не могут самостоятельно получать товар у поставщика и физически это не возможно, особенно в крупных компаниях. Поэтому составляется доверенность на конкретное ответственное лицо. Доверенность между физическими лицами на получение товара представляет собой письменное уполномочие по представительству одного лица другим перед третьими лицами, что определено в ст. 185 ГК РФ.
ВАЖНО. Оформление указанной доверенности происходит в простой письменной форме. Законодатель отметил отдельно, что доверенность на получение товара от имени юридического лица подписывается его руководителем или лицом, которое отмечено в учредительных документах или в законе, отражено это в ч. 4 ст. 185.1 ГК РФ.
Данная доверенность должна содержать:
- Данные лиц, которые подписывают доверенность;
- Суть уполномочия;
- Если доверенность составлена без даты ее совершения, она является ничтожной – ст. 186 ГК РФ;
- Подписи всех, между которыми совершается доверенность.
Доверенность на получение товара: особенности оформления
Доверенность на получение товара имеет следующие особенности:
- Если в доверенности на получение товара не отмечен срок, то она считается заключенной на 1 год – ст. 186 ГК РФ;
- В доверенности на получение товара в разовой партии, необходимо указать, что она совершается для единовременного получения продукции;
- Если при заключении указанной доверенности предполагается передоверие, то это нужно обязательно отразить в документе.
Доверенность на получение товаров между физлицами: порядок подписания
Доверенность должна содержать подписи лично всех лиц, участвующих в ее совершении. Доверенность вступает в силу с даты подписания с этого же момента у уполномоченного возникает право получения товара. Отменить ее можно в той же форме, в которой она совершалась, что указано в ст. 188 ГК РФ. После истечения срока доверенности она считается утратившей силу.
О доверии на получение товара
Доверенность на получение товара выписывается в тех случаях, когда доверитель не имеет возможности в силу занятости или по другим причинам получить товар лично.
На кого выписать документ
Доверенность на получение товара внутри организации обычно выписывается на сотрудников, уполномоченных получать товарно-материальные ценности от лица компании: менеджеров по закупкам, руководителей отдела поставок, логистов, экспедиторов и т.д.
Такая доверенность может быть оформлена с правом передоверия, но предоставляется это право доверителями крайне редко. Во-первых, поскольку проконтролировать лицо, на которое оформляется передоверие значительно сложнее, а во-вторых, доверенности, по которым представителям дается такое право, необходимо обязательно заверять у нотариуса. Для доверителей намного более предпочтительнее вариант оформления сразу несколько доверенностей на разных лиц.
При выписывании доверенности следует знать о том, что они делятся на три вида:
- генеральные (т.е. по сути неограниченные),
- специальные (с определенным сроком действия),
- единовременные (для какого-то одного конкретного дела).
Кто оформляет доверенность
В небольших фирмах разработкой таких документов могут заниматься либо сами руководители, либо сторонние специалисты, в крупных организациях выполнение обязанности по оформлению доверенностей обычно возлагается на юриста или секретаря. После оформления они передают ее подпись начальнику (директору). До 2016 года доверенность требовалось заверять печатью организации, но с января 2016 года наличие печатей и штампов у юр. лиц, как ранее и у ИП, перестало быть обязательной нормой, поэтому документ можно и не проштамповывать.
Как составить документ правильно
На доверенности должны быть две подписи: от того, кто доверяет товар и того, кому его доверяют.
Обязательного к применению образца по заполнению такой доверенности не существует. Организации могут писать данный документ в свободном виде или на свое усмотрение разрабатывать его шаблон. Доверенность можно оформлять как на фирменном бланке компании, так и на пустом листе стандартного формата.
При составлении доверенности на получение товара нужно придерживаться рекомендаций и норм, установленных для написания таких бумаг правилами юриспруденции и делопроизводства, чтобы впоследствии документ не вызвал сомнений у заинтересованной стороны. Здесь нужно внести личные данные представителя (по паспорту), а также тщательно и подробно прописать все функции, которые возлагаются на представителя и список документов, который он уполномочен подписывать.
Кроме того, следует обязательно указать период действия доверенности, который по закону ничем не ограничен (т.е. выписывать доверенность можно хоть на 10, хоть на 100 лет). При отсутствии такой информации срок действия документа автоматически равняется одному году с момента его подписания.
Инструкция по заполнению доверенности на получение товара
- В «шапке» надо написать наименование документа с коротким обозначением его сути (в данном случае «на получение товара»). В строку ниже вносится город, в котором зарегистрирован доверитель, а также дата оформления доверенности.
- Потом вписываются полное название компании-доверителя, его ОГРН, ИНН (взять можно из учредительной документации), фактический адрес.
- Затем вносится информация о сотруднике, от лица которого составляется документ (это обычно один из руководителей), его фамилия, имя, отчество. Далее пишется документ, на основании которого действует доверитель («Положение», «Устав» и т.п.).
- После этого указываются служебные и личные данные представителя: его должность, фамилия, имя, отчество, сведения из паспорта.
- Следующая часть является основной и касается непосредственно тех функций и поручений, которые имеет право выполнять представитель от лица предприятия. Если поручений много, то их желательно указывать четко формулируя, отдельными пунктами. Если доверенность выполнена на исполнение обязательств по какому-то конкретному договору, то нужно указать его номер и дату заключения.
- В завершение надо внести срок действия доверенности (год, два года, три года и т.д.) или конкретную дату, по прошествии которой она перестанет действовать.
- После внесения всех необходимых сведений, доверенное лицо ставит под документом свою подпись с обязательной расшифровкой. Затем ее удостоверяет доверитель, о чем и расписывается ниже.
После написания доверенности
Бывает, что после оформления доверенности, в период ее действия, доверитель хочет аннулировать ее. Это можно сделать путем простого письменного уведомления организации на предоставление в которую она выписывалась об аннулировании документа. При этом оригинал доверенности желательно получить обратно на руки.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Бесплатная горячая юридическая линия.
Продать квартиру с долгами по ЖКХ: долги по коммунальным платежам + практика, условия, основания
Способы продажи квартиры с долгами по ЖКХ в 2022 году
Квартиру можно продать и с долгами, но…
Даже если есть долги по ЖКХ, сделку купли-продажи все равно зарегистрируют. Да, лицевой счет оформлен на квартиру, но ведь коммунальными услугами пользуется человек. Поэтому оплата этих услуг, а значит и долги по ним, закрепляются за человеком. Оплачивать за «коммуналку» нужно с даты регистрации права собственности — п. 5 ст. 153 ЖК и п. 2 ст. 223 ГК РФ. Поэтому все долги, кроме долга за капитальный ремонт, не переходят на новых собственников — п. 3 ст. 158 ЖК РФ.
Многие покупатели знают про это, но не хотят потом разбираться с Управляющей Компанией на счет долга. Новые собственники могут потребовать убрать с лицевого счета долг предыдущего собственника и сделать перерасчет, но Управляющая компания часто просто отказываются это делать — ей проще требовать оплатить долги с нынешних собственников, чем искать предыдущих и взыскивать долги с них. Конечно, можно подать в суд на УК, но это все нервы и деньги. Поэтому люди крайне не охотно соглашаются покупать квартиру с долгами по ЖКХ, даже если цена привлекательная.
Способ №1 — деньги для оплаты долга можно взять с задатка
Например, долг собственника по квартплате — 200 тыс.руб., цена квартиры — 5 млн.руб.
Покупатель и продавец оформляют между собой соглашение о задатке. В соглашении указывают, что покупатель передал продавцу в качестве задатка 200 тыс.руб. и эти деньги пойдут на оплату долга. После оплаты продавец предоставляет покупателю справку об отсутствии долгов по ЖКХ. Остальные 4,8 млн. продавец получит во время сделки купли-продажи. Задаток всегда входит в цену квартиры — п. 1 ст. 380 ГК РФ.
Плюс способа — он подходит для покупателей с ипотекой. Большинство банков требуют от продавцов квартиры справку об отсутствии долгов по ЖКХ. Иначе они не дадут покупателю деньги в кредит. Поэтому покупатели могут передать деньги от первоначального взноса продавцу в качестве задатка. Эти деньги и пойдут на оплату долгов по ЖКХ.
Минус способа — зависит от суммы долга. Обычно размер задатка — от 30 до 100 тыс.руб. После подписания соглашения о задатке нельзя просто так отказаться от сделки. Если продавцы откажутся продавать квартиру по своей вине, то они обязаны вернуть покупателям сумму задатка в двойном размере. С другой стороны, если откажутся покупатели, то деньги остаются у продавцов. Это называется обеспечительная функция задатка — п. 2 ст. 381 ГК РФ.
Поэтому продавцу нужно решить — готов ли он взять задатком такую большую сумму. И вернуть вдвое больше, если потом откажется от продажи.
Способ №2 — покупатель расплачивается после сделки купли-продажи, откуда часть денег пойдет на оплату долга
Такой же пример: долг собственника за «коммуналку» — 200 тыс.руб., цена квартиры — 5 млн.руб.
Покупатель с продавцом в день сделки купли-продажи идут в банк и арендуют две банковские ячейки. Обычно на месяц. В первую ячейку покупатель кладет наличными 4,8 млн.руб., а во вторую 200 тыс.руб. В первом договоре аренды указывают, что продавец сможет забрать деньги с первой ячейки только после регистрации сделки, а со второй — после оплаты долгов.
Потом стороны подают договор купли-продажи в МЦФ или Рег.палату. Примерно через неделю продавец получит договор уже с отметкой о регистрации. Этот договор он относит в банк и забирает деньги с первой ячейки — 4,8 млн.руб. С этих денег он расплачивается за «коммуналку» и везде берет справки об отсутствии задолженностей. Приносит эти справки в банк и забирает остальные 200 тыс.руб. со второй ячейки.
Вместо банковской ячейки можно воспользоваться аккредитивом. На покупателя оформляется сберегательный счет. Деньги на счет продавца будут переведены по безналичному расчету. Счета могут быть оформлены в разных банках.
Плюс способа — покупатели охотнее соглашаются так рассчитываться с продавцом, потому что для них это более безопасно и лучше защищает их интересы. Также риэлторы часто используют этот способ.
- Если покупатель с ипотекой. Многие банки требуют, чтобы никаких долгов по ЖКХ не было. Службе безопасности банка проще отказать в оформлении кредита на такую квартиру. Но в любом случае, покупателю стоит заранее все уточнить у своего ипотечного менеджера.
- Больше бумажной волокиты, беготни и затрат для продавца. Ведь в самом договоре купле-продажи обязательно нужно указывать точную сумму долга, способ и этапы расчетов. Аренда ячейки или аккредитив стоят около 2 тыс.руб. Обычно их оплачивает продавец, ведь это ему идут на уступки в связи с долгом.
Способ №3 — перевести долг на покупателя
Опять пример для наглядности: долг продавца по ЖКХ — 200 тыс.руб., цена квартиры — 5 млн.руб.
Долг можно перевести на основании п. 1 и 2 ст. 391 ГК РФ. Сумму долга можно списать с цены за квартиру, но сделать это все нужно документально. В самом договоре купли-продажи нужно обязательно указать:
- Цена квартиры — 4,8 млн.руб.
- Подробные данные о переводе долга. Например, покупатель принимает на себя обязанность по уплате долгов, числящихся за квартирой по адресу …, в размере 150 тыс.руб. перед ООО «ЖЭУ-3» и 50 тыс.руб. перед ООО «Газпром Межрегионгаз».
- Максимальную дату оплаты. Например, покупатель обязуется оплатить долги до 1 февраля 2019 года. Или в течении 30 дней после подписания договора и т.д.
Или про перевод можно указать отдельным письменным соглашением, которое прилагается к договору купли-продажи. Все обязательно подробно указывать документально, здесь я почему.
Плюсы способа: 1) продавцу меньше беготни по оплате долга ЖКХ и сбору справок. 2) деньги по сделке продавцов получает сразу, а не частями как в способе №2.
- Если покупатели с ипотекой, то большинство ипотечных банков не пропустят договор купли-продажи с такими условиями. Банки просто откажутся выдать ипотечный кредит на покупку квартиры с такими условиями.
- Если сделка купли-продажи подлежит обязательному нтариальному удостоверению, то нотариусы обычно отказываются удостоверять договора купли-продажи с переводом долга (как узнать обязательно ли в моем случае заверять договор купли-продажи квартиры). В п. 2 ст. 391 ГК РФ написано — перевод долга возможен только с согласия кредитора, в нашем случае Управляющей компании и других организаций. Без их согласия перевод долга ничтожен. Поэтому или придется брать письменное согласие с этих организаций или искать другого нотариуса.
Как не нужно продавать квартиру
У меня есть знакомый, зовут его Артем. Он рассказал мне как он продал свою квартиру. Долги по ЖКХ у него были примерно 170 тыс.руб. Квартиру решил продать за 3.7 млн.руб и нашел покупателей. Долги по ЖКХ списали с цены и вышло 3 700 000 — 170 000 = 3 530 000 руб. Эта сумма и была прописана в договоре купли-продажи. О долгах нигде в документах не указали.
Знакомый договорился с покупателями, что они закроют долг после регистрации сделки купли-продажи. Все прошло хорошо — новые собственники действительно все оплатили. Но все могло обернутся по-другому.
Как я и писала выше, долг по ЖКХ не переходят автоматически от предыдущего собственника к новому (кроме долга за капитальный ремонт). Новые собственники просто могли не оплачивать долг, он бы так и остался числиться на Артеме. Ведь о долгах нигде в документах не указали, все было на словах. В итоге эти 170 тыс. руб. пришлось бы оплатить Артему, хоть он их и вычел с цены за квартиру.
Отвечает ли новый собственник квартиры по долгам старого собственника?
Покупая недвижимость можно столкнуться с неприятным
моментом в виде задолженности по коммунальным услугам, числящимся за
бывшим собственником жилого помещения. Чаще всего этот факт может
обнаружиться после того, как квартира продана должником новому владельцу.
Работники ЖКХ могут настойчиво требовать оплатить задолженность по ЖКУ нового
владельца квартиры, игнорируя законодательное право, т.к. они не любят
разбираться с бывшими владельцами и работают по своим жёстким внутренним
устоям.
Долги за коммуналку острая тема не только для
тех кто столкнулся с задолженностью предыдущих собственников. Противостояние
между работниками ЖКУ и жильцами, которые исправно вносят ежемесячно оплату по
ЕПД можно наблюдать постоянно. Хочу поделиться как грамотно разобраться с
возникшей проблемой, и, как говорится, — предупреждён, значит,
вооружён.
Прежде всего надо чётко понимать, что задолженность
числится не за квартирой, а за собственником который ей владеет или владел и новый
собственник не отвечает по долгам предыдущего собственника. Об этом чётко
говорится в законодательном праве, давайте рассмотрим подробнее.
Этот вопрос регулируется ЖК РФ ст. 153 п.5 —
«Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги». Где
говорится, что с момента возникновения права собственности на жилое помещение,
собственник обязан вносить платы за такое помещение и коммунальные услуги.
Момент возникновения права собственности определяет ГК РФ Статья 223 п.2
— «Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору».
В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации,
право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если
иное не установлено законом.
Оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги
обязаны все собственники, законодательно регулирует ст. 210 ГК РФ — «Бремя
содержания имущества» из чего следует, что новый собственник не отвечает по
долгам предыдущего собственника.
Как быть со взносами по капитальному
ремонту?
К сожалению, существует исключение по взносам за
капитальный ремонт. Здесь закон не разделяет долги за бывшим и нынешним
собственниками. Как только произошла смена владельцев по переходу права на
собственность, к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате за капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе
и задолженность предыдущего собственника по оплате за капитальный ремонт.
Неисполненные обязательства по уплате взносов предыдущим собственником должен
возместить новый владелец жилья. Эта ответственность регулируется ч. 3 ст.
158 ЖК РФ — «Расходы собственников помещений в многоквартирном доме». Остальные
долги, висящие на бывшем собственнике по оплате за коммунальные услуги, не
переходят новому обладателю жилья.
Что делать, чтобы не попасть в такую
ситуацию?
Разумно перед сделкой запросить у продавца справку об
отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Это один из способов
проверки покупаемой квартиры, так как существующие долги по взносам на
капремонт гарантированно достанутся покупателю. Задолженность по электричеству,
можно узнать по телефонной справочной Мосэнерго также по телефонной
справочной можно узнать о существующей задолженности в МГТС, если квартира
абонирована домашним телефоном.
Что делать новоявленному собственнику
квартиры при неправомерном требовании работников ЖКХ оплатить долг за
предыдущего собственника?
Прежде всего надо уведомить бывшего собственника о
предъявлении к вам требований о погашении задолженности об уплате коммунальных
платежей за период, когда вы собственником не являлись. Возможно, что этот
вопрос решится без проблем и он погасит свою задолженность в добровольном
порядке.
В случае неисполнений обязательств со стороны бывшего
собственника квартиры перед коммунальщиками рекомендуется сделать следующее:
Получаем в Росреестре свежую выписку из ЕГРН, где указана дата перехода
права на нового собственника. Относим выписку в Управляющую компанию либо
в ТСЖ, либо в окно «Мои документы» и просим изменить сведения в лицевом счёте.
С этого момента, все квитанции по коммунальным услугам будут приходить на ваше
имя.
В случае отказа в переоформлении лицевого счёта из-за неоплаченного долга
предыдущим владельцем, объясняем свою правовую позицию со ссылкой на ст.
153 ЖК РФ, чаще всего этого будет достаточно.
Если не сработал п.2, пишем письмо-уведомление о перемене собственника
квартиры на руководителя управляющей компании, которая обслуживает ваш
многоквартирный дом. В письме указываем причину обращения со ссылкой на закон.
Прикладываем к нему свежую выписку из ЕГРН и отправляем заказным письмом с
уведомлением.
Если всё вышеперечисленное не помогло, обращаемся за помощью в
Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию или Прокуратуру.
Существует ли возможность официального
перевода долга?
Существует. Этот вопрос регулирует ГК РФ п.п. 1,
2 ст. 391 — «Условие и форма перевода долга». Обязательства предыдущего
собственника по оплате коммунальных услуг могут быть переведены на нового
собственника лишь посредством совершения сделки — перевода долга. Данная сделка
требует волеизъявления нового собственника и без него не может быть совершена.
И ещё один важный момент, в случае обнаружения
имеющейся задолженности у продавца перед покупкой квартиры, рекомендуется в
договоре купли-продажи квартиры и акте приёма-передачи указать на данный
факт — «в связи с тем, что у предыдущего собственника осталась
задолженность по оплате коммунальных услуг, задолженность покупателю не
передаётся».
Случай из практики
Как мне досталась комната
Я родился в Мурманске. Мой отец был неблагонадежной личностью и совмещал в себе уверенную бесхарактерность и тягу к алкоголю. В итоге, когда умер дед, родители под благовидным предлогом разъехались: отец переехал ухаживать за моей бабушкой, своей матерью, которой без деда стало тяжело жить. Потом мы с матерью и вовсе уехали в другой город. Никаких особо хороших воспоминаний, связанных с отцом, у меня не было, потому переезд меня не сильно огорчил.
Потом умерла и бабушка. Квартира в Мурманске полностью отошла отцу. Какое-то время мы изредка созванивались, а потом он пропал на длительное время. А когда объявился, выяснилось, что он то ли пропил квартиру, то ли отписал ее черным риелторам, что, в общем-то, одно и то же, либо каким бы то ни было другим способом ее потерял. И теперь живет в комнате в небольшом поселке под Мурманском с населением 700 жителей, которую ему эти «черные риелторы» предоставили.
Несложно догадаться, что все это закончилось грустно. В 2005 году нам позвонили. Я поднял трубку — на другом конце провода была пожилая женщина, которая сообщила, что мой отец умер. На тот момент мои отношения с отцом охладели настолько, что, когда мать вернулась с работы, я просто забыл ей об этом сказать и вспомнил только через час.
После отца осталось наследство — его комната, а точнее доля ½ в двухкомнатной квартире.
Это была обычная двухкомнатная квартира, не коммуналка. Во второй половине проживал такой же любитель выпить. Как были точно поделены места проживания, я не знал и не знаю до сих пор. Это и не важно. Я не уверен, что можно выделить доли в натуре в таком помещении. Да и заниматься оба собственника этим не собирались.
Второй собственник впоследствии тоже умер. Его сын и наследник также жил в этой квартире, все время пил и не платил за коммуналку.
На тот момент мне было 13 лет, и я не мог самостоятельно принять наследство или отказаться от него.
Стоило задуматься: если человека по мошеннической схеме выселили в некую квартиру, в ней нет ничего ценного. Однако наши родственники из Мурманска заверили мать, что помогут с продажей и от недвижимости ни в коем случае нельзя отказываться. Тем более от такой «ценной», как в Мурманской области.
Мама прислушалась к ним и приняла за меня наследство. При этом ни дом, ни квартиру на тот момент никто не видел. Все обещания помощи вскоре забылись, и мы остались с долей в квартире в маленьком поселке.
Какие проблемы были с той комнатой
Проблемы начались примерно через год, когда пришли первые налоги. Мама почему-то решила, что если их игнорировать и ничего не платить, то они сами по себе исчезнут. Примерно то же самое убеждение применялось и к коммуналке. Это был абсолютно безрассудный подход, но он себя оправдал. Как — расскажу чуть ниже.
Долгое время мы вообще ничего не предпринимали, а счета от налоговой продолжали приходить. Счета приходили, мы ничего не платили, но и санкций никаких не было. Так прошло несколько лет, пока я не окончил школу.
Продажа квартиры откладывалась в долгий ящик по нескольким причинам:
- В 2005 году у нас был еще очень плохой интернет, а из сайтов по продаже недвижимости мы знали только «Бюллетень недвижимости». Не уверен, что там были квартиры в поселках под Мурманском. Не уверен, что они там есть и сейчас.
- Лично продавать квартиру — значит ехать в город, заниматься этим, подписывать документы. На тот момент моя мама не могла позволить себе брать отпуск за свой счет, тем более на длительный срок.
- Денег у нас было впритык. От места, где мы жили, сутки на поезде до Мурманска. И это в один конец. Самолет мы не могли себе позволить.
К сожалению, сейчас на «Циане» нет схожих объектов с теми, что продаются в поселке, где у меня была доля. Из тех объявлений, что я когда-то видел, двухкомнатная квартира в приличном состоянии стоит около 350—380 тысяч рублей. Моя доля стоила примерно 30 тысяч, поскольку это был барак 60-х годов в очень плохом состоянии. Но главная проблема была не в местоположении, а в соседях и долгах. Квартира была непригодна для проживания хоть сколько-нибудь адекватного человека.
Изначально проще всего было попытаться продать долю второму собственнику, пока он еще был жив. Но мы ему это даже не предлагали — ведь ему вместе с долей моего отца добровольно пришлось бы взять на себя оплату второй половины счета за ЖКУ. А он и свою часть не платил, и при этом жил в квартире один. Вряд ли его бы заинтересовало наше предложение. Когда он умер и кто унаследовал эту долю, мы не знаем. Мы не знали, что делать со своей, а чужая нам и подавно не была нужна.
Отказ от комнаты в пользу государства
Со временем нас начала нервировать эта ситуация, и мы стали искать, как решить этот вопрос. Я не помню, пытались ли мы продать долю в тот период, но в какой-то момент появилась идея отказаться от имущества в пользу государства. Задача оказалась нетривиальной.
На тот момент мы жили в небольшом городе в Ленинградской области. Никто из местных юристов был не в состоянии подсказать, как это сделать. Впрочем, юристов в том городе было всего два. Они оба зачитывали нам подходящую, по их мнению, статью из гражданского кодекса, а потом просили 500 Р.
Это был 2010 год, я учился на юридическом факультете в Петербурге. Думал, что, возможно, преподаватели или сокурсники мне смогут подсказать верный алгоритм действий, но в университете лишь разводили руками. В интернете такой информации не было.
В администрации того поселка в Мурманской области также не смогли предоставить информацию.
Насколько мне известно, и сейчас такие случаи не очень часты, поэтому я понимаю и юристов, и преподавателей. Только в 2015 году появился приказ Минэкономразвития о том, как принимать на учет бесхозяйные недвижимые вещи, то есть недвижимость, от которой отказался собственник. Там описана процедура, как ставятся такие помещения на учет и куда нужно обращаться. В тот момент, когда я учился, ничего этого не было, поэтому никто об этом не знал.
Тогда мы снова отложили проблему в долгий ящик.
Несостоявшаяся продажа
Со временем я вернулся к проблеме уже самостоятельно. Я понимал, что комната — это дамоклов меч, который висит над моим кошельком: рано или поздно мне придется платить по счетам.
В 2015 году я решил написать в риелторскую контору в Мурманске и посмотреть, что из этого выйдет. Выбрал первую попавшуюся, которая предлагала выкуп квартир и долей, и описал проблему. Мне быстро ответил один из риелторов. Он пообещал съездить на объект, посмотреть и оценить квартиру.
Через несколько дней он прислал сообщение следующего содержания: «Добрый день. Был сегодня в вашем городе. Взял квиташки. Задолженность превышает стоимость квартиры, поэтому нам неинтересно покупать вашу долю. Всего наилучшего. Сергей».
Я понял, что все совсем плохо.
Квитанций было несколько, но все они были с долгами. На фото — одна из них. Сейчас у меня уже хорошая зарплата, и 50 000 Р выглядят скорее неприятностью, а не трагедией. Но на тот момент для меня это была внушительная суммаВсе эти квитанции и суммы долгов за ЖКХ меня очень сильно расстраивали
Этот же риелтор скинул фото квартиры. Я увидел ее в первый раз в жизни и сразу понял, почему даже без долгов ее было бы крайне сложно продать. Риелтор сделал фотографии на не очень хорошую камеру, и в итоге получилась картинка, как из фильмов Балабанова. Я каждый день сокрушался и спрашивал мать, зачем она приняла такое наследство.
Я нашел телефон УК на их сайте и позвонил. После общения с местной управляющей компанией я узнал, что сейчас в квартире живет какой-то пьющий мужчина со своей сожительницей. Все время пьет водку и не платит за коммуналку.
/communal-debt/Сколько россияне должны за услуги ЖКХВход в квартиру. Выглядит жутко, но на этом фото все еще есть надежда на то, что внутри просто живет старичок или бабушка, у которых нет денег на ремонт или новую квартиру. По-моему, весьма типично для подобных поселковА вот на этом фото надежд уже никаких не осталось. Мусор на полу и пакет на окне говорят сами за себя. Хотя здесь сложно выделить что-то одно. Весь интерьер «прекрасен»Качество фото удручающее, но это единственные изображения квартиры, которые у меня есть
Неудавшееся дарение
Я понял, что продать эту квартиру ни при каких условиях не получится, только если не случится чудо и дом не расселят. Я проверил по адресу на сайте «Реформа ЖКХ» и понял, что этого не случится: капитальный ремонт будут делать только в 2041—2043 годах. Дом выглядит так, будто вот-вот развалится, но по факту он не такой уж и старый — 1964 года постройки.
Тогда у меня появилась идея подарить комнату.
Дом выглядит так, будто вот-вот развалится. Но капремонт в нем будет только через 20 лет. Так что такое состояние жилого фонда, по мнению местных властей, абсолютно нормальное
Я выставил квартиру на «Дарударе». Это сайт, на котором можно бесплатно отдать, то есть подарить, самые разные вещи. Я подумал, почему бы не отдать квартиру.
Сразу нашлось много желающих, но почти все они находились в Санкт-Петербурге. Я поставил условие: одаряемый оформляет документы, а я выплачиваю задолженность по коммуналке. Количество желающих сразу уменьшилось: большинство хотело, чтобы я все сделал сам и просто отдал долю человеку. Я не принципиальный, но хотел, чтобы одаряемый что-то тоже сделал, например взял на себя всю волокиту с дарением в другом городе. Мне нужен был человек, который смог бы оформить документы, найти представителя для меня и имел связи в Мурманске, чтобы зарегистрировать сделку на месте.
В конце концов нашлись люди, которые были согласны на это. Я честно предупредил о состоянии квартиры, но молодая пара думала, что будет ездить на север отдыхать, и наивно считала, что сможет все там облагородить. Я не стал разубеждать.
Понимаю, что я пытался перекинуть свои проблемы на других людей, но иного выхода я в той ситуации не видел и не вижу до сих пор.
Такой неликвид — это как проклятие. Его нельзя снять, можно только перевести на кого-нибудь еще.
Я живу в Петербурге, в 1337 км от Мурманска, поэтому попросил представлять мои интересы одного из родственников, который жил там. Это был сын той самой женщины, которая еще в 2005 году обещала помочь матери с продажей. Но она закатила жуткую истерику, когда я просто попросил ее сына сходить в МФЦ с доверенностью от меня и подписать дарственную. Нам тоже не хотелось с ними связываться, но другого выхода не было. А потом и та пара, которая хотела принимать дар, пропала. Видимо, одумались.
Полулегальный договор займа
Прошло еще два года, и в 2017 году мы с матерью снова вернулись к проблеме с долей. Коммуналка капала, налоги тоже, мы это понимали и искали выход. Мы сели, поговорили и решили еще раз обратиться к риелторам.
В этот раз мы нашли других риелторов, и нам с ними повезло. Новый риелтор помог разработать план, как избавиться от неликвидной доли. Суть схемы заключалась в следующем:
- Мы заключаем с ним задним числом фиктивный договор займа на 100 000 Р. Обеспечение по этому договору — та самая доля в квартире. То есть в случае неуплаты я якобы обязался передать риелтору это имущество. Заключить подобный договор просто, так как договор займа не подлежит обязательной регистрации. Его можно заверить у нотариуса, но только по желанию сторон. У нас такого желания, конечно же, не было.
- Потом я якобы не заплатил по этому долгу, а следовательно, доля переходит к нему.
Такую схему выбрали, чтобы не платить налог при дарении недвижимости. Если дарить долю не близкому человеку, то одаряемому придется платить налог с дарения.
За эту сделку нам пришлось заплатить риелтору 50 000 Р.
Мы заключили договор дистанционно. Сперва риелтор подготовил весь пакет необходимых документов и отправил их мне. Документы были такие:
- Договор займа, обеспечением по которому выступала моя доля в квартире. Сумма договора должна быть приличной, чтобы никто не усомнился, что все законно. Условно, если кто-то занял 5000 Р и заложил под это квартиру, то к такому договору могут возникнуть вопросы.
- Соглашение об отступном, в котором мы декларировали, что пришли к следующему: долг я не выплатил, значит, квартира отходит риелтору и в суд идти не нужно.
Я подписал документы и отправил их обратно риелтору. Еще приложил свои документы, в частности свидетельство о вступлении в наследство.
Оригиналы документов риелтор вернул мне после того, как зарегистрировал на себя право собственности. Долги по коммунальным платежам его не очень волновали, так как по закону они не переходят на нового собственника.
Когда риелтор отписался, что право собственности зарегистрировано на него, мы проверили выписку из ЕГРН. Все оказалось действительно так. Я больше не был собственником той комнаты.
Я так и не понял, зачем риелтору нужна была эта доля. Он хотел то ли прописывать, то ли селить туда мигрантов. Но это и не важно. Я избавился от раздражающего неликвида и был этому рад.
Так выглядел наш договор займа. Пункт об обеспечении выделен желтымСоглашение об отступном
Привет из прошлого
Спустя полтора года, летом 2019 года, я нашел высокооплачиваемую работу и стал активно пользоваться несколькими банковскими картами. Однажды мы с женой что-то покупали, и я оплачивал покупку картой. Прикладываю карточку — операцию отклоняют. Это было странно: я отчетливо помнил, что на карте около 90 тысяч рублей. Я расплатился другой картой и решил, что перепутал что-то.
Я пришел домой, вспомнил о случае в магазине и зашел в «Сбер-онлайн». Когда подгрузились данные, мне стало нехорошо. Все счета на Сбербанке были арестованы. С зарплатной карты было списано 74 000 Р.
Я сразу понял, в чем дело: снова эта квартира добралась до меня!
Особенно раздражало, что я не сделал ничего для того, чтобы ее получить. Но проблемы не хотели меня покидать.
Я узнал, что деньги списали по исполнительному листу. Я нашел свое исполнительное производство на сайте ФССП. Там же были данные пристава.
Я позвонил в их участок и поговорил с приставом, которая вела мое дело. Она отнеслась с пониманием к проблеме и помогла обжаловать решение суда: объяснила все детали дела, сориентировала по срокам, выслала копию приказа и исполнительного листа, а также рассказала, как можно приостановить производство. Однако предупредила, что если я быстро не решу вопрос с УК, она закроет мне выезд за границу. Это было плохо, поскольку через месяц у меня уже был запланирован отпуск в Европе. Переписывались мы с ней в «Вотсапе».
Я сразу же направил в суд заявление об отмене судебного приказа.
К счастью, с УК, по иску которой и списывались деньги, мне удалось связаться по телефону. Выяснилось, что новый собственник — тот самый риелтор, которому теперь принадлежала доля, — не сообщил в управляющую компанию и паспортный стол, что он новый хозяин. УК по-прежнему считала владельцем меня и продолжала начислять коммуналку, хотя я уже полтора года перестал быть собственником этого жилья. Общались мы как с приставами, так и с юридическим отделом УК продуктивно, без лишних нервов.
Я обсудил все по телефону с юрисконсультом УК — еще раз описал ситуацию и изложил свои аргументы: взыскать долги по ЖКХ по закону можно только за три последних года — таков срок давности. Я уже полтора года из этих трех не владею квартирой, поэтому взыскать за все три года с меня нельзя. Только за полтора.
После перерасчета вышло, что я должен был заплатить 53 000 Р. Поскольку с моего счета списали 74 000 Р, то 21 367 Р мне в итоге вернули как переплату. Думаю, если бы я не сказал об исковой давности, то, вероятно, с меня взяли бы всю сумму.
УК также сразу же обратилась в суд с заявлением о прекращении производства в связи с примирением сторон.
Не знаю, почему УК не озадачилась взысканием задолженности ранее, но в любом случае меня это спасло от еще больших затрат. Можно сказать, что я легко отделался.
Изначально по исполнительному листу с меня должны были взыскать 129 111 Р. Но поскольку на карте у меня было около 90 000 Р, то наложить арест на всю сумму сразу не могли. 129 111 Р — только половина от общего долга за коммунальные платежи в квартире. Вторая часть долга осталась на наследниках второй доли.
Тогда же я уплатил долг по налогам за эту долю — около 7000 Р. И, надеюсь, навсегда закрыл этот квартирный вопрос.
УК прислала мне длинный документ, где были отображены все мои долги. Мне очень повезло, что УК не обратилась в суд раньше, иначе все было бы гораздо хуже
Запомнить
- Не всякая недвижимость хороша и ликвидна, от некоторых объектов лучше сразу отказаться.
- Дважды подумайте, прежде чем вступать в наследство. Многие люди ничего стоящего после себя не оставляют.
- Не нужно полагаться на обещания помощи от других людей в ситуациях, которые могут обернуться большими потерями. Родственная помощь или связи могут не сработать.
- Мне удалось скрываться от налоговой и УК довольно длительное время, но полагаю, что в нынешних реалиях делать это уже намного сложнее. Лучше все долги платить вовремя.
- Читатели! Пожалуйста, вступайте в наследство осторожно, чтобы не получилось как у меня.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Бесплатная горячая юридическая линия.
Групповое изнасилование: ответственность за насильственные действия + практика, УК РФ, примеры, пострадавшие
Квалификация группового изнасилования
В соответствии с Конституцией РФ каждому человеку и гражданину гарантируется защита его прав и свобод, в том числе право на половую свободу и половую неприкосновенность.
Изнасилование, предусмотренное ст. 131 УК РФ относится к тяжким и особо тяжким преступлениям, посягающим на половую неприкосновенность и половую свободу личности. Об этом свидетельствуют максимальные сроки лишения свободы, предусмотренные частями 1, 2 и 3 этой статьи (соответственно шесть, десять и пятнадцать лет).
Изнасилование — это половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Объект изнасилования — половая свобода. Половая свобода — это право граждан, достигших определенного возраста и психически вменяемых, по своей воле реализовывать свои потребности в сфере половых отношений. В случае изнасилования малолетней, несовершеннолетней или женщины, находившейся в беспомощном состоянии, объектом является половая неприкосновенность, а также нормальное физическое развитие и нравственное воспитание малолетних и несовершеннолетних. Факультативным объектом может быть здоровье потерпевшей, ибо физическое насилие и угрозы, применяемые насильником, могут причинить ей вред. При решении вопроса об уголовной ответственности не имеет значения предыдущее поведение жертвы насилия, ее взаимоотношения с насильником до этого.
Объективная сторона изнасилования заключается в половом сношении с женщиной помимо ее воли. Изнасилование считается оконченным с момента начала полового акта, независимо от его последствий. Половое сношение (половой акт) — это не правовое, а тем более не уголовно-правовое понятие, а физиологический акт. Как нормальный, т.е. физиологический, акт половое сношение возможно только между лицами разного пола, между мужчиной и женщиной. Естественное половое сношение заключается во введении мужского полового члена во влагалище женщины. Преддверие влагалища, так же как и лобок, половые губы, относится к наружным половым органам. Нет введения в преддверие, а есть прикосновение, дотрагивание. Последнее в конкретном случае может быть либо покушением на изнасилование либо развратными действиями. В случае если виновный не ввел половой член во влагалище, нужно вести речь о покушении на изнасилование.
Субъективная сторона изнасилования выражается виной в форме прямого умысла, то есть виновный осознает, что совершает половое сношение против воли потерпевшей, и желает этого. Он должен сознавать, что применяет такое насилие или угрозы, которые способны сломить сопротивление женщины. Его содержанием охватывается как конечная цель преступления — половое сношение с женщиной вопреки ее воле и согласию, так и действия по достижению этой цели (т.е. насилие, угрозы или использование беспомощного состояния).
Субъект изнасилования — вменяемое лицо мужского пола, достигшее к моменту совершения преступления 14-летнего возраста. Следует иметь в виду, что женщина может выступать субъектом только группового изнасилования в качестве пособника, подстрекателя, организатора, а также соисполнителя. Ее роль может заключаться в подавлении сопротивления потерпевшей путем насилия, угроз, но при этом одним из соисполнителей обязательно должен быть мужчина, совершающий половой акт.
Часть 2 и 3 ст. 131 УК РФ устанавливают отягчающие обстоятельства изнасилования. К ним относятся: изнасилование совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам; повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием; изнасилование заведомо несовершеннолетней; изнасилование повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия; изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
Исходя из названия дипломной работы и данного параграфа, представляется целесообразно раскрыть квалификацию изнасилования по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, то есть изнасилование совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Под изнасилованием, совершенным группой лиц следует понимать случаи, когда лица, принимавшие участие в изнасиловании, действовали согласованно в отношении потерпевшей. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует признавать совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой) не только в тех случаях, когда несколькими лицами подвергается сексуальному насилию одно или несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные лица, действуя согласованно и применяя насилие или угрозу его применения в отношении нескольких лиц, затем совершают насильственный половой акт либо насильственные действия сексуального характера с каждым или хотя бы с одним из них». При этом действия лиц, лично не совершавших насильственного полового акта, но путем применения насилия к потерпевшей содействовавших другим в ее изнасиловании, должны квалифицироваться как соисполнительство в групповом изнасиловании. Следовательно, соисполнителями группового изнасилования могут являться женщины и мужчины, не обладающие половой функцией, поскольку соисполнителем является лицо, выполнившее хотя бы часть объективной стороны преступления.
Лица, содействовавшие виновному не путем применения насилия к потерпевшей, а другими способами, например путем предоставления помещения или оружия для устрашения, не подлежат ответственности за изнасилование группой лиц, а привлекаются к ответственности лишь за соучастие в изнасиловании по ст. 33 и соответствующей части ст. 131 УК РФ.
При совершении изнасилования группой лиц, лишь один из которых подлежит уголовной ответственности, а остальные — не подлежат в силу недостижения 14-летнего возраста или невменяемости, содеянное нельзя квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК. Это согласуется с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, где сказано «совершение преступления с использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста или невменяемости, не образует соучастия».
Совершение изнасилования группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой является квалифицированным видом преступления. При этом необходимо, чтобы хотя бы один из соучастников совершил половой акт с потерпевшей. Другие могут осуществлять насилие, угрозы. Все равно все они будут соисполнителями группового изнасилования и отвечают по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. Другие соучастники, непосредственно не принимавшие участия в изнасиловании (не вступавшие в половую связь с потерпевшей и не осуществлявшие насилия и угроз в момент изнасилования), отвечают по ст. 33 и соответствующей части ст. 131 УК РФ; если они знали, что соисполнителей будет несколько, — по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ.
Важное значение для правильной квалификации групповых изнасилований имеет установление четких границ между действиями, образующими соисполнительство и пособничество в совершении групповых изнасилований. Пункт «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ предусматривает ответственность за изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Если деяние совершено организованной группой, вопрос о квалификации содеянного решается просто, поскольку выполнение любой согласованной роли (даже внешне напоминающих пособнические действия) по заданию группы образует соисполнительство.
Более сложно решить этот вопрос в случаях наличия так называемой ситуативной группы (т.е. группы без предварительного сговора) и группы при наличии между её членами предварительного сговора. В отличие от организованной группы, в этих случаях для квалификации действий виновных по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ необходимо установить наличие соисполнительства.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ сказано: «Квалификация изнасилования, как совершенного группой лиц, может иметь место в случае, когда лица, принимавшие участие в изнасиловании, действовали согласованно в отношении потерпевшей, причем как групповое изнасилование должны квалифицироваться не только действия лиц, совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, содействовавших им, путем применения физического или психического насилия к потерпевшей. При этом действия лиц, лично не совершавших насильственного полового акта, но путем применения насилия к потерпевшей содействовавших другим в её изнасиловании, должны квалифицироваться как соисполнительство в групповом изнасиловании».
Правоприменительная практика не считает обязательным признаком группового изнасилования применение насилия только к одной какой-либо потерпевшей двумя или более соисполнителями. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ говорится: «Изнасилование следует признавать совершенным группой лиц не только в тех случаях, когда виновные, действуя согласованно и применяя физическое насилие или угрозу в отношении нескольких женщин, затем совершают половой акт каждый с одной из них».
В таких случаях не требуется для признания группового изнасилования оконченным преступлением, чтобы каждый виновный совершил насильственный половой акт с определенной потерпевшей. По делу, например, Каляева и Саркисяна было указано, что каждый из них применил насилие к отдельной потерпевшей, действуя согласованно. При этом Каляев успел совершить изнасилование, а Саркисян не смог, поскольку помешали посторонние, подошедшие на крики потерпевшей о помощи. Верховный Суд РФ признал это деяние изнасилованием, совершенным группой лиц. Умысел осужденных, направленный на изнасилование каждым из них одной потерпевшей, не является основанием для отрицания наличия в содеянном группового изнасилования, так как сопротивление потерпевших было преодолено виновными совместными и взаимно согласованными действиями.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что добровольный отказ от группового изнасилования возможен только до тех пор, пока не было совершено насильственного полового акта ни с одной потерпевшей. В противном случае может иметь место только деятельное раскаяние.
Действия участника группового изнасилования, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ, подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и в том случае, когда остальные участники преступления не были привлечены к уголовной ответственности, ввиду их невменяемости либо в силу ст. 20 УК РФ или по другим предусмотренным законом основаниям.
Это принципиальная позиция Верховного Суда РФ достаточно верно отражает повышенную опасность группового изнасилования. Отсутствие в подобных случаях соучастия в преступлении не свидетельствует о снижении опасности деяния, совершенного несколькими лицами. Опасность содеянного повышается в таких случаях за счет применения группового способа посягательства.
Изнасилование законодательство определяет как преступление против половой свободы и неприкосновенности. Правовое регулирование в этой области осуществляется в рамках ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Групповое изнасилование определяется как половое сношение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия или угрозы насилия. Ответственность за изнасилование в зависимости от обстоятельств совершенного злодеяния предусматривает заключение под стражу на время или пожизненно. Ложное обвинение в изнасиловании, которое не подтверждается доказательствами, собранными в ходе расследования, подлежит уголовному наказанию.
Статья УК РФ Изнасилование
Преступлениям против половой свободы и неприкосновенности посвящена глава 18 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ней рассматриваются противоправные действия, связанные с изнасилованием, насильственными действиями сексуального характера, принуждением к половым актам, развратными действиями и половыми отношениями с лицами младше 16 лет.
Статья 131 определяет изнасилование как половое сношение с применением насилия или угрозы, или совершенное над лицом, находящимся в беспомощном состояние.
В зависимости от обстоятельств преступления законодатель в пункте 2 статьи 131 выделяет изнасилование: группой лиц, под угрозой убийства, повлекшее заражение венерическими заболеваниями.
Вас консультируют лучшие квалифицированные юристыБесплатно: Наши адвокаты оказывают бесплатную первичную консультацию по любым юридическим вопросам. 90% процентов дел решаются одной бесплатной консультацией.Круглосуточно: Задайте вопрос юристу по недвижимости в онлайн-чате, либо позвоните по телефону горячей линии круглосуточно и без выходных
В Пункте 3 выделяются противоправные действия в отношении несовершеннолетних и с причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе заражение вирусом иммунодефицита человека.
Самыми тяжкими признаются преступления против половой неприкосновенности, закрепленные в 4 части статьи: повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего и изнасилование лица младше 14 лет.
Статья 131 Уголовного кодекса подразумевает отношения, жертвой которых становится женщина. Однополые противозаконные действия сексуального характера, совершенные под насилием или его угрозой рассматриваются в статье 132 Уголовного кодекса.
Ответственность за изнасилование
В России изнасилования караются уголовным наказанием. Ответственность за изнасилование и действия сексуального характера зависит от обстоятельств совершаемого деяния.
Половой акт, совершенный с применением силы, а также с лицом без его согласия, находящемся в беспомощном состояние, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Если половой акт, совершенный без согласия, повлек заражение потерпевшего лица венерическими заболеваниями — срок лишения свободы от 4 до 10 лет, с возможным ограничением свободы еще на 2 года. Аналогичная ответственность наступает при изнасиловании под угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью. А злодеяние повлекшее заражение жертвы ВИЧ — от 8 до 15 лет.
Наибольшие сроки лишения свободы предусмотрены для преступников, убивших своих жертв по неосторожности — от 12 до 20 лет, с запретом занимать определенные должности или с дополнительным ограничением свободы на 2 года.
Изнасилование малолетних
Половые действия с лицами не достигшими возраста 18 лет рассматриваются в юридической практике отдельно. Изнасилование малолетних предполагает более тяжкое наказание. Уголовный кодекс предполагает наказание за изнасилование несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на срок от 8 до 15 лет, с дальнейшим запретом на определенные виды работ, который регулируется статьей 33 Уголовно-исполнительного кодекса.
Обратите внимание!
Постановление Верховного Суда N 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности» дает дополнительные разъяснения в вопросах рассмотрения половых противоправных действий против несовершеннолетних. Классифицировать изнасилование по статье 131 часть 3 пункт «А» «Изнасилование несовершеннолетней» возможно только в случае, если подсудимый знал или предполагал, что потерпевшая младше 18 лет.
Верховный суд обращает внимание на необходимость внимательного рассмотрения дел, связанных с половым актом с лицом, не достигшим 16 лет, классифицированных по части 1 статьи 134 и 135 Уголовного кодекса, в случае если разница между подсудимым и потерпевшим менее 4 лет.
В Пункте 23 Постановления Верховного Суда № 16 предусмотрено принудительное назначение медицинских процедур для педофилов.
Групповое изнасилование
Групповое изнасилование классифицируется частью «А» пункта 2 статьи 131 УК РФ, как изнасилование совершенное группой лиц по предварительной договоренности. Ответственность за такого рода злодеяние предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.
Обратите внимание!
Действия лиц, не совершавших половой акт, следует трактовать как соисполнительство.
Попытка изнасилования
В Уголовном кодексе нет формулировки «попытка изнасилования». Под данным термином понимают насильственные действия сексуального характера, не включающие непосредственно половой акт.
Обратите внимание!
Согласно законодательству для доказательства попытки или намерения совершить противоправные действия необходимы факты изготовления обвиняемым орудий для совершения преступлений, умышленное создание условий или предварительный сговор для совершения преступления.
Согласно пункту 2 статьи 30 уголовного кодекса ответственность наступает только за намерения совершить тяжкие или особо тяжкие преступления. Под особо тяжкими преступлениями в уголовном праве понимаются деяния, наказания за которые превышает 10 лет лишения свободы, тяжкими — с максимальным наказанием от 5 до 10 лет.
Таким образом, половой акт совершенный с применением силы или угроз, а также с лицом без его согласия, находящемся в беспомощном состояние, будет классифицироваться как тяжкое злодеяние. А противоправные действия сексуального характера в отношении малолетних или изнасилование, повлекшее убийство по неосторожности, как особо тяжкое.
Что делать, если обвиняют в изнасиловании
В теории юриспруденции одним из основных признаков преступления является «виновность». Под ней понимают умышленное или неосторожное поведение, повлекшее уголовную ответственность. Выдвижение в уголовном процессе обвинения осуществляется тремя способами: публичным, частно-публичным и частным. При публичном обвинении уголовное дело не прекращается даже в случае примирения сторон. Уполномоченные государственные органы организуют процесс доказательства вины обвиняемого самостоятельно. Изнасилование относится к этому типу дел.
Обвинение в изнасиловании может предъявить следственный комитет или иной уполномоченный государственный орган на основании поданного заявления потерпевшего. В этом случае гражданин, которому предъявлено официальное обвинение в изнасиловании, становится подозреваемым в совершении противоправных действий. На основании статьи 51 Конституции России гражданин имеет право не давать свидетельских показаний против себя. Также у обвиняемых в уголовных процессах есть конституционное право на адвоката. Уголовно-процессуальный кодекс гарантирует предоставление государственного защитника.
Обратите внимание!
В случае задержания по обвинению в изнасиловании гражданину необходимо воспользоваться законными правами:
- сославшись на 51 УПК РФ отказаться от государственного защитника и найти собственного адвоката;
- уведомить семью о факте задержания;
- потребовать протокол и разъяснение оснований задержания;
- перечитать протокол задержания и внести необходимые правки.
Далее последует работа адвоката по сбору доказательств невиновности или поиску смягчающих обстоятельств.
Обратите внимание!
Срок за групповое изнасилование
На практике возникают ситуации, когда мужчина не может в одиночку совершить преступное деяние, направленное против половой свободы и неприкосновенности женщины. На этом могут быть различные причины, в том числе телосложение, недостаточная решимость и прочее. Выход, который находят преступники — вовлечь пособника для оказания помощи организатору. В рассматриваемом случае применяется статья УК РФ за групповое изнасилование.
Особенности преступного деяния
Групповым изнасилованием признается участие нескольких виновных в деянии, направленном против свободы женщины относительно выбора партнера в сексуальном плане. Для квалификации преступления как группового изнасилования требуется, чтобы все участники понимали противоправность и вред, которые причиняется интересам женщины.
Стоит обратить внимание, когда речь идет о совершении рассматриваемого деяния в одиночку, то субъектом может выступать только лицо мужского пола. Если говорить о группе, то в ее состав может включаться женщина, при этом один из участников должен быть мужчиной, который способен совершить половой акт.
Группа определяется как общность людей, которая образована спонтанно или имеет устойчивый характер. Объединяются участники по интересам и с определенной целью. Это значит, что единый интерес нескольких лиц, направленный на изнасилование женщины достаточен для объединения в группу.
Мотивы и цели, которыми руководствуется каждый, могут разниться, например:
- удовлетворить сексуальные потребности;
- получить моральное удовлетворение при виде того, как страдает потерпевшая;
- унизить женщину по причине мести, для дискредитации;
- желание получить расположение лидера группы и прочее.
На первоначальном этапе происходит подача заявления женщиной о том, что в отношении нее был совершен половой акт против ее воли. Данный факт должен быть подтвержден с помощью документации, выданной по результатам медицинского освидетельствования.
Факт насилия может подтверждаться наличием ссадин, синяков, царапин и прочих данных, дающих основание полагать, что имел место физический контакт, в том числе такие повреждения фиксируются в области половых органов. В ситуации, когда отсутствуют следы физического насилия, которые видимы — данный факт является затруднительным и может устанавливаться только со слов жертвы. Иным способом доказать насилие не удастся.
На следующем этапе расследования проводится осмотр места происшествия, собирается доказательная база, способная внести ясность в произошедшее и опровергнуть или доказать факт изнасилования. Следователями применяется фотосъемка, назначаются такие виды экспертизы, как трасологическая, судебно-медицинская. Сбору подлежат предметы, расположенные на месте преступления и рядом с ним.
Если имеются свидетели, то каждый из них подробно допрашивается. Следственная группа устанавливает свидетелей путем поквартирного обхода дома, вблизи которого совершено деяние, опрос прохожих. Это требуется, чтобы иметь полноту картины.
По результатам экспертных исследований найденных объектов, в том числе слюны, окурков, крови, спермы дают возможность установить причастность лиц к совершению изнасилования. Если пострадавшая не знакома с преступниками, то составляется фоторобот.
Осуществляются розыскные мероприятия, направленные на поиск лиц, причастных к совершению изнасилования. Данный этап является самым значимым, так как в противном случае отсутствует один из признаков состава преступления — субъекты. Потерпевшей предлагают просмотреть имеющуюся базу, где обозначены лица, ранее совершавшие подобные деяния.
Когда установлено хотя бы одно лицо, которое входило в группу — следствие может сдвинуться с мертвой точки, начинают проводить допросы, очные ставки. Выясняется, кто еще был участником группы. Устанавливается роль каждого в совершении изнасилования. На приговоре суда отражаются показания, которые даются участниками группы. Оценивается существующее распределение ролей, степень участия каждого.
Важно! Для подтверждения того, что лицо действительно принимало участие в изнасиловании и не оговаривает себя, проводятся его допрос, допрос потерпевшей, сравниваются с допросами остальных участников. Если показания разнятся — проводят очные ставки.
Уголовная ответственность относительно каждого виновного устанавливается посредством определения характера ролей. Когда в группе принимают участие лица, которые не лишены дееспособности в силу возраста или состояния здоровья — их участие накладывает на группу такие ограничения:
- когда в состав группы включены два человека, один из которых является невменяемым или несовершеннолетним — признать изнасилование групповым невозможно;
- если в состав группы включаются только те, кто не достиг четырнадцатилетнего возраста, либо имеющие документально подтвержденное психического расстройства — деяние не может рассматриваться как изнасилование, так как отсутствует должный субъект;
- если в состав группы входил мужчина и женщина, которая всячески способствовала совершению преступления — деяние признается групповым, при условии, что виновная достигла совершеннолетия и не имеет психических отклонений.
Состав
Потерпевшая по статье 131 Уголовного кодекса РФ может быть только лицом женского пола, при этом отмечают, что допустимо ранее перенесение операций по смене пола, в результате чего мужчина стал женщиной — такой человек тоже будет являться потерпевший в рамках данного состава. Сексуальное насилие в таком случае совершается посредством введения полового члена во влагалище потерпевшей либо в его преддверие.
Половое сношение совершается с лицом женского пола против ее воли. Пострадавшая может достичь возраста 18 лет и являться дееспособной, а также допустимо совершение рассматриваемого деяния в отношении беспомощного лица. Таковыми признаются малолетние и недееспособные.
Субъектом совершения считается лицо мужского пола, достигшее четырнадцатилетия. При этом лицо не должно иметь психических расстройств, что подтверждается с помощью медицинской документации.
Если такие бумаги имеются, лицо не способно отвечать за свои поступки.
Важно! Изнасилование совершается группой, при условии, что второй участник принимает непосредственное участие в совершении преступления.
- угрозы, высказанные в адрес потерпевшей;
- избиение;
- удерживание;
- прочие методы, направленные на подавление воли и сопротивления, оказываемого женщиной.
Ответственность
В случае, когда имеется достаточная доказательная база, что совершено групповое изнасилование в отношении женщины, группой, где участвовали несколько лиц, при этом половой акт совершал только один из участников — привлечение к уголовной ответственности будет определяться посредством анализа степени вины каждого из субъектов.
Для тех, кто реализовал свои намерения относительно совершения полового контакта с женщиной против ее воли посредством введения полового члена во влагалище, либо лицо имело такое намерение, но по причинам, не зависящим от него, не смогло довести до конца — наказание предусмотрено в санкции статьи 131 части 2 Уголовного кодекса РФ.
Внимание! Законодатель предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет. Также по усмотрению судьи, рассматривающего дела, к виновному может применяться ограничение свободы сроком до двух лет.
Равную ответственность с лицами, совершившими изнасилование, несут те, кто планировал совершение такого преступления — организаторы. В качестве организатора может выступать лицо женского пола, которая по физиологическим признакам не имеет возможности совершить изнасилование. Ответственность организаторов отражается в приговоре со ссылкой на статью 33 УК РФ.
Когда группа носит организованный характер, то есть осуществляет деятельность на протяжении длительного периода времени, то независимо от того, какая степень участия каждого в совершении деяния — все члены несут равное наказание, что прописано в части 3 статьи 35 Уголовного кодекса РФ.
Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) УК РФ
Если изнасилование совершено группой, которая имеет временный характер, при этом один из участников не принимал участия в непосредственном половом акте, то наказание будет предусматриваться за соучастие или пособничество, при этом имеет значение степень участия.
Важно! Лица, которые на момент совершения деяния не достигли четырнадцатилетия, освобождаются от ответственности.
Звезды, пережившие в юности сексуальное насилие
Алена Яковлева
Почти 30 лет актриса скрывала от публики и близких страшную историю юности — в 90-е она стала жертвой группового изнасилования. Как-то вечером Алена поймала попутку: двое мужчин в автомобиле доставили ее к месту назначения — ничего неординарного не произошло — а после предложили подбросить обратно на Кутузовский проспект. Яковлева согласилась, но это обещание преступники не сдержали. Машина промчалась мимо дома актрисы и увезла ее в неизвестном направлении. Следующее, что увидела женщина — поле, канавы и заброшенное здание, в котором находился третий мужчина. В кошмарной ситуации Яковлева повела себя неожиданно:
«Я поняла, что если заплачу, меня просто искалечат, убьют и выбросят в канаву. Тогда я сказала: „Ну хорошо, кто первый?“ и начала раздеваться. Они, конечно, сначала оторопели, а потом сделали то, что хотели. »
Смирение спасло артистку: ее не избили, не лишили жизни, вернули домой. Увы, от шока Алена не запомнила номера автомобиля, чтобы вычислить насильников.
Маша Малиновская
«Я сейчас вспоминаю себя ту, семнадцатилетнюю, и удивляюсь: какая же сильная была», — вспоминает телеведущая, за год до совершеннолетия ставшая жертвой насилия. Машу и ее подругу посреди улицы силой затащили в машину двое молодых людей, еще минуту назад предлагавшие: «А поехали есть арбуз?» Неизвестные вывезли девушек в лес, надругались и выбросили, вернув в черту города. Пережитый кошмар стал первым сексуальным опытом Малиновской — но в истерику, как подруга, она не впала. Правду от матери скрыла, разорванную одежду объяснила дракой, пошла в кожвендиспансер, приняла таблетки, выписанные врачом. «Никаких эмоций. Будто сработал защитный механизм, и из памяти начисто стерлись все переживания», — признается блондинка.
Наталья Андрейченко
Будучи студенткой ВГИКа, Наталья возвращалась домой на такси с затянувшейся репетиции. Проезжая мимо кладбища, водитель резко остановил машину и начал приставать к Андрейченко — той удалось разбить стекло и выбраться. Вскоре бегущая вдоль леса актриса — казалось бы, о, чудо! — встретила двух парней и попросила проводить ее домой. Но вместо помощи подонки набросились на бедную девушку, избивая и насилуя ее. Когда изверги ушли, Наталья доползла до ближайшего дома:
«Помню какое-то крыльцо, я заползла внутрь, почувствовала чьи-то руки. Это были руки очень старого человека, он совал мне стакан с водкой и все повторял: „Успокойся, девочка“. Я отвела стакан от себя и попросила позвонить в милицию»
Преступников быстро поймали: ими оказались жившие по соседству Владимир Акулов и Андрей Разанцев. Оба получили по 18 лет строго режима и на данный момент скончались: первого убил рак, второго — пристрастие к запрещенным препаратам.
Наталья Юнникова
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» умерла в сентябре 2017 года. Актрисе было всего 37 лет, а жизнь ее, увы, трудно назвать счастливой: безработица, безденежье, психологическая травма — пережитое в студенческие годы насилие. Наталья пострадала от рук пьяного старшекурсника: парень запер ее в ванной и, угрожая изуродовать, надругался — не остановили его ни мольбы Юнниковой, ни ее невинность. Насильник продолжал преследовать жертву — благо, за девушку заступились парни-друзья. Спустя годы Наталья горько жалела, что напавший остался безнаказанным, потому и предала историю огласке: «Пусть девушки, которые оказались в такой ситуации, ничего не боятся, идут в правоохранительные органы. Я тогда испугалась, не стала писать заявление, стыдно было. А сейчас жалею. Но я думаю, жизнь накажет этого подонка».
Зарубежные звезды, пережившие сексуальное насилие:
- Мадонна. Будущая артистка переехала в Нью-Йорк в 19 лет. Однажды у доверчивой девушки не хватило денег для оплаты телефона-автомата, но «отзывчивый» незнакомец предложил позвонить от него. В квартире мужчина, угрожая ножом, надругался над Мадонной.
- Памела Андерсон. Актриса и модель не раз становилась объектом для домогательств и насильственных действий. В юности, даже в детстве! В 12 над Памелой надругался друг старшего брата, а спустя три года — первый бойфренд, пригласивший для собственного жестокого развлечения еще шестерых приятелей.
- Опра Уинфри. Жизнь звезды экрана искалечил ее двоюродный брат: он изнасиловал 9-летнюю Опру, а чтобы девочка молчала, купил ей сладости. В течение следующих пяти лет Уинфри не раз домогались дядя и его друзья. В 14 Опра забеременела и родила ребенка — тот прожил лишь 2 недели.
- Леди Гага. В 19 певица подверглась насилию со стороны мужчины, что был старше девушки на 20 лет. Лишь несколько лет назад звезда решилась на откровенное признание: «Мне казалось, что я вру всему миру, ведь мне было так больно, но никто об этом не знал. Вот почему я рассказала. Я больше не хотела прятаться».
- Тори Эймос. Телом рок-исполнительницы воспользовался ее поклонник, о чем Тори рассказала в автобиографичной песне «Me and a gun»: «Я и пистолет, и мужчина на моей спине. » Лишь замужество и рождение дочери исцелили Эймос, стерев из памяти страшные детали пережитого.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Бесплатная горячая юридическая линия.
Детское порно: что бывает за скачивание детской порнографии + ответственность, последствия, практика
Уголовная ответственность за распространение порнографии в сети Интернет
Тенденция последнего времени в деле статистически успешной борьбы правоохранительных органов с незаконным оборотом детской порнографии – изобличить и осудить рядового пользователя сети Интернет, воспользовавшегося torrent-клиентом для получения в личных целях файлов порнографического содержания с участием несовершеннолетних лиц. Исходя из судебной практики «стандартное обвинение» по данной категории дел сводится к утверждению следствия, что обвиняемый знал или должен был знать, что torrent-клиент работает по принципу «скачивая-раздаешь». По логике следствия, «скачивая» порнографию, обвиняемый осуществляет её распространение путем предоставления технической возможности её получения другими пользователями torrent-клиентов. Отметим, что приведенная формулировка очень часто встречается в уголовных делах, расследуемых по факту совершения преступления по статье 242.1 УК РФ.
Как правило, привлекаемые к ответственности лица в своих показаниях указывают, что после получения интересующего файла на свой компьютер, они «уходили с раздачи, чтобы не участвовать в процессе файлообмена запрещенным контентом». Но и на подобную позицию следствие находит контраргумент, а именно, что в процессе «скачивания» содержащего порнографический материал файла torrent-клиент одновременно работал «на раздачу» принимаемой информации иным пользователем, что также является элементом распространения запрещенной законом информации.
На первый взгляд, подобная позиция выглядит убедительной и не оставляет осмелившемуся ознакомиться с запрещенным контентом лицу никаких шансов избежать сурового, но справедливого меча правосудия, пополнив ряды осужденных, в лучшем случае к условному наказанию. Но действительно ли приведенная логика органов следствия столь безупречна? Возможна ли линия защиты при условии, что у следствия имеются достаточные доказательства, в том числе вещественные, целиком и полностью подтверждающие факт «скачивания» порнографических материалов с использованием torrent-клиента?
Разберем некоторые ключевые моменты в деле защиты от вышеприведенных формулировок обвинения.
Любой torrent-клиент базируется на принципе работы пиринговых сетей (P2P), когда между пользователями программы посредством сети Интернет происходит взаимный обмен данными (компьютерной информацией). Получаемые-раздаваемые файлы передаются от пользователя к пользователю частями (сегментами), в виде всем хорошо известного массива «нулей» и «единичек». Вероятность получения компьютерного файла в полном объеме от одного пользователя к другому без участия третьего, четвертого и т.п. в современных условиях практически сведена к нулю. Таким образом, конкретный пользователь torrent-клиента, получив необходимый ему файл и технически предотвратив его последующую «раздачу», в процессе «скачивания» осуществил передачу некого количества компьютерных данных иным пользователям torrent-клиентов, но не самого файла в полном объеме. Безусловно, что переданный программой пакет данных не является завершенным, то есть не может быть воспроизведен стандартным программным обеспечением как видео, фото, аудио произведение.
В тоже время из буквального толкования положений закона к уголовной ответственности привлекаются лица, виновные в распространении порнографических материалов или предметов с участием несовершеннолетних, к которым относятся: сочинения, рисунки, фотографические изображения, видеофильмы другие порнографические материалы и предметы, доступные к слуховому и визуальному восприятию человеком. Компьютерная информация в виде отдельных сегментов конкретных файлов, которая технически невозможна к воспроизведению программным обеспечением в виде графического, визуального или аудио произведения не может расцениваться как материал, ограниченный в гражданском обороте. Установить и процессуально доказать, что пользователь осуществил передачу иному пользователю запрещенного контента в виде цельного, воспроизводимого программой компьютерного файла, доступного к восприятию человеком — в данном случае прямая обязанность органа следствия.
Вторым, не менее важным моментом, свидетельствующим об отсутствии состава преступления при вышеприведенных обстоятельствах, является юридическое обоснование алгоритма работы torrent-клиента. Так, в силу специфики работы сетевого протокола P2P и заложенного разработчиками алгоритма работы torrent-программы пользователь в момент «скачивания» интересующей информации не имеет технической возможности отключить функцию «раздачи» получаемого контента другим пользователям. Таким образом, он становится неким заложником работы программы поскольку своим волеизъявлением не в силах предотвратить распространение получаемой компьютерной информации со своего носителя. Поскольку действия пользователя, использующего torrent-клиент направлены на получение компьютерной информации даже при условии неотъемлемого «побочного эффекта» в виде её распространения, данные действия не могут образовывать состава преступления. Автор материала убежден, что уголовная квалификация описанных действий как распространение материалов порнографического характера не может иметь место, поскольку оно не состоит в прямой причинной связи с волеизъявлением пользователя из-за специфики работы программного алгоритма torrent-клиента.
Детская порнография. Когда видимость борьбы выше законности
Практически каждый день средства массовой информации рассказывают нам о том, что следственные органы привлекают к уголовной ответственности лиц за распространение детской порнографии.
Вот и 30.11.19 г. Новая газета опубликовала новость о том, что в Брянске Советский районный суд огласил приговор трансгендерной женщине Мишель. Ее обвинили в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ). Женщину отправили в тюрьму на три года за то, что она опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» несколько рисунков «манга» — с изображением обнаженных персонажей из японских мультфильмов. Экспертиза установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».
Как адвокат, я осуществлял защиту обвиняемых по делам о незаконном распространении порнографии. С адвокатами, у кого в производстве были подобные дела, обменивались опытом работы, благодаря чему, получилось сформировать определённую тактику защиты, о чём я подробно рассказывал на страницах своего сайта. Поэтому, узнав о подобном приговоре я был удивлён. И вот почему.
Уголовная ответственность за оборот детской порнографии предусмотрена статьёй 242.1. УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.02.12 No 14-ФЗ), которая относит данное преступление к категории тяжких, предусматривая наказание за изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов, или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних — лишение свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового (ст. 242.1 ч.1 УК РФ).
В то же время, при наличии квалифицирующих признаков, таких как:
— совершение преступления в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
— совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
— совершение преступления с извлечением дохода в крупном размере (сумма дохода превышающая 50 000 рублей);
— совершение преступления с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (ст. 242.1. ч.2 УК РФ).
Очень часто, по делам связанным с распространением порнографии, обвиняемые, стараясь избежать огласки, не зная последствий уголовного права и желая более быстрого окончания всей этой неприятной процедуры, соглашаются с обвинением и ходатайствуют о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. И не подозревают, что попадают в «ловушку», расставленную следователем.
Дело в том, что примечание к статье 73 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.02.12г. № 14-ФЗ), приравнивает распространение детской порнографии с изображением лиц, не достигших 14 летнего возраста, к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а, следовательно, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст.73 УК РФ, при определении наказания виновному, — не предусматривает условного наказания!
Ожидание обвиняемого на «получение» условного наказания в суде, при его сотрудничестве со следствием, признанием вины или рассмотрением дела в особом производстве, как ему обещают оперативные работники и следователь, так и останутся только его ожиданиями.
Соглашаясь с предъявленным обвинением и ходатайствуя о рассмотрении дела в особом порядке, обвиняемый и его защитник даже не дают суду оценить собранные по делу доказательства, фактически предрешая вынесение приговора с реальным лишением свободы, тем самым создавая порочную практику по таким делам.
Но какие доказательства используют следствие и суд, чтобы доказать, что на фото и видео изображена детская порнография, да ещё и в отношении лиц, не достигших 14 летнего возраста.
Если для определения детской порнографии всё просто – в соответствии с примечанием к ст. 242.1 УК РФ, уголовный закон под материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних подразумевает материалы и предметы, содержащие любое изображение или описание в сексуальных целях:
— полностью или частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего;
— несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера;
— полового сношения или иных действий сексуального характера, совершаемых в отношении несовершеннолетнего или с его участием;
— совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера.
То, определение возраста лиц, которые изображены в исследуемой порнографии, для органа следствия вызывает некоторую сложность. Дело в том, что нет научной методики для определения возраста лиц отображённых на фото и видео материале.
Готовясь к одному уголовному процессу, я направил адвокатский запрос в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ и в Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы с просьбой сообщить проводятся ли такие экспертизы и имеются ли подобные методики для проведения экспертиз.
Согласно полученным ответам – экспертными учреждениями такие экспертизы не проводятся, ввиду отсутствия соответствующих методик. (Указанные ответы вы можете увидеть в прикреплённых файлах).
Отсутствие методики даёт следователям и оперативным сотрудникам место для их извращённых фантазий по доказыванию этого квалифицирующего признака преступления.
Желая доказать тяжкое преступление, кого только они не привлекают в качестве так называемых «экспертов», для дачи заключения о возрасте лиц, изображённых на исследуемом фото и видео. Этих «экспертов» объединяет одно – они работают внештатно с оплатой таких «экспертных» заключений за счёт бюджета правоохранительных органов, делая экспертизы по шаблону, который им был ранее предоставлен (об этом показал в судебном заседании допрошенный мною «эксперт»). Такие заключения не имеют исследовательской части и ограничиваются общими фразами, а свои выводы «эксперты» делают наугад (Образцы подобных «экспертиз» в прикреплённых файлах).
К сожалению, подобная практика распространена не только в Новосибирской области. Мне приходилось видеть подобные «экспертные заключения» в уголовных делах и в других регионах. И такая «компетентность экспертов» не смущает ни следствие, ни суд. Это же легче, сослаться в обвинительном заключении и в приговоре на вымышленное «экспертное» заключение, чем самостоятельно доказывать состав преступления.
И если нет методики для определения возраста лиц изображённых на фото и видео изображении, то можно только представить, на какой «экспертной» базе суд обосновал приговор по картинкам мультика.
Обобщая практику судов, складывается впечатление, что борьба с педофилией и детской порнографии относятся к категории тех дел, где видимость и показательность борьбы с подобными преступлениями ставиться выше нормы права и законности.
Есть ли в данный момент ответственость за приобретение и хранение материалов с детской порнографией?
УК РФ, Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних
1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних —
наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с извлечением дохода в крупном размере;
г) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), —
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечания. 1. Под материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних в настоящей статье и статье 242.2 настоящего Кодекса понимаются материалы и предметы, содержащие любое изображение или описание в сексуальных целях:
полностью или частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего;
несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера;
полового сношения или иных действий сексуального характера, совершаемых в отношении несовершеннолетнего или с его участием;
совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера.
2. Не являются материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних материалы и предметы, содержащие изображение или описание половых органов несовершеннолетнего, если такие материалы и предметы имеют историческую, художественную или культурную ценность либо предназначены для использования в научных или медицинских целях либо в образовательной деятельности в установленном федеральным законом порядке.
К чему приводит скачивание и просмотр нелегального видеоконтента
По статистике пользователи сети посещают пиратские ресурсы более 300 миллиардов раз ежегодно, сообщает в своем исследовании Роскачество. Организация предупреждает, что использование такого контента может привести к печальным последствиям.Фото: istock
Загружая данные с торрент-трекеров, пользователи рискуют заразить свой компьютер вредоносной программой. Это может привести к тому, что киберпреступники завладеют персональным данными, документами, личными переписками и так далее. Киберпираты могут получить доступ к вашему устройству, что позволит им, например, следить за вами через микрофон или веб-камеру, выполнять действия в интернете от вашего имени, перенаправлять вас на фишинговые сайты банков и интернет-магазинов. Злоумышленники смогут похищать ваши финансы, использовать онлайн-профиль в своих мошеннических схемах или даже шантажировать посредством собранной информации.
Эксперты уверены, что онлайн-просмотр видео на пиратских ресурсах также несет опасность: многие пиратские интернет-кинотеатры с бесплатным просмотром фильмов и сериалов имеют огромное количество баннеров. Любой неосторожный клик по такой рекламе может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или переходу на зловредный сайт. При этом заражение произойдет в автоматическом режиме за счет выполнения скриптов на устройстве жертвы.
Еще одной старой уловкой является уведомление о необходимости обновить Flash Player, без которого якобы посмотреть фильм не удастся. Ничего не подозревающий пользователь соглашается на установку новой версии плеера, однако вместо него скачивает на свое устройство самый настоящий вирус, который впоследствии может использовать ваш компьютер как марионетку, бота для атак.
Роскачество предупреждает, что закон предусматривает возможность привлечения к ответственности и за скачивание фильмов и музыки. Скачивание и хранение на компьютере нелегального контента может повлечь за собой ответственность гражданина по п.7.12 КоАП (нарушение авторских прав, если совокупная стоимость ущерба превышает 100 тысяч рублей) и ст. 1270 ГК РФ (недобросовестное использование).
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Бесплатная горячая юридическая линия.
Исполнения наказания в виде лишения свободы — особенности и условия отбывания в следственных изоляторах РФ + свидание, быт, сидящие
Сегодня в системе ФСИН России насчитывается 214 следственных изоляторов, в которых содержится 98 301 человек (по данным на 1 октября 2019 года), в том числе порядка 9 000 осужденных в отрядах хозяйственного обслуживания.
СИЗО были образованы сравнительно недавно (1963 г.) в результате длительного процесса, который проходил по пути их постепенного выделения в самостоятельный вид учреждения. Но при этом правовой статус СИЗО так и не приобрел четкого определения, в результате чего при исполнении наказания в них возникают некоторые проблемы.
Во-первых, осужденные остаются в СИЗО на основании решения начальника учреждения, в то время как суд назначил этим лицам отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Такая процедура противоречит положению, закрепленному в ч. 4 ст. 58 УК РФ, согласно которому изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом. Кроме того, формирование отряда по хозяйственному обслуживанию находится в прямой зависимости от усмотрения и воли администрации учреждения, на которые можно оказать влияние со стороны заинтересованных лиц. Это и происходит порой на практике, в результате чего в СИЗО трудятся осужденные, которые по своим правовым критериям (отсутствие факта отбывания лишения свободы, назначенный срок лишения свободы) не подходят для зачисления в отряд хозяйственного обслуживания. Для усиления гарантий законности представляется необходимым на законодательном уровне закрепить за судами право принимать решение об оставлении осужденных в СИЗО по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 74 УИК РФ.
Во-вторых, для осужденных, оставленных в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, предусмотрены условия отбывания наказания, установленные для исправительных колоний общего режима. Но СИЗО является учреждением закрытого типа; соответственно, реализовать в полной мере режим исправительных колоний общего режима в нем невозможно. В результате порядок отбывания наказания в отрядах хозяйственного обслуживания регламентируется рядом бланкетных норм, которые не могут отразить его специфику, заключающуюся в значительном ужесточении элементов режима:
- осужденные, выполняющие работы по хозяйственному обслуживанию, содержатся в общих камерах (в исправительных колониях общего режима осужденные проживают в общежитиях);
- большую часть времени осужденные вынуждены проводить на территории режимной зоны учреждения, в закрытых помещениях и изолированных зданиях, что связано с характером выполняемых работ;
- лицам, выполняющим работы по хозяйственному обслуживанию и отбывающим наказание в облегченных условиях, крайне редко разрешается проживать и работать за пределами СИЗО под надзором администрации (ч. 3 ст. 121 УИК РФ).
Кроме того, в СИЗО прогрессивная система отбывания наказания представлена без строгих условий. Лицо, признанное злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, этапируется в исправительную колонию общего режима.
Оставление и отбывание в СИЗО осужденных к лишению свободы – неординарная и пока не основанная на приговоре суда увеличивающая объем право ограничений мера принуждения, которая требует своего усовершенствования. Следует отметить, что для большинства лиц, совершивших преступления, СИЗО – первый этап отбытия срока лишения свободы, а также – своеобразные ворота системы, через которые весь спец контингент проходит в исправительные учреждения.
Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в СИЗО, в научной литературе освещено не так полно, как правовое положение осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии или в тюрьме. Современное видение правового статуса осужденного сводится к тому, что никаких других право ограничений не должно быть, кроме самого факта изоляции от общества.
Более правильной является реализация принципа дифференциации исполнения наказания, связанная с созданием различных условий отбывания наказания в исправительной колонии одного вида. Главным основанием дифференциации при этом является поведение осужденного в период отбывания наказания. В исправительных колониях общего режима существует три вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие (ст. 120 УИК РФ). При отбывании наказания в СИЗО невозможно создать строгие условия отбывания наказания. Осужденные, оставленные в СИЗО для ведения работ по хозяйственному обслуживанию, в случае злостного совершения нарушения режима отбывания наказания, переводятся для отбывания наказания в ИК. В СИЗО имеются обычные и облегченные условия содержания осужденных. Следственному изолятору как учреждению закрытого типа сложно воспроизвести режим учреждения полузакрытого типа в его наиболее мягком варианте. Как справедливо замечает Е.В. Нечаева, возникает противоречие в применении указанного института, способом устранения которого, по мнению Е.В. Нечаевой, должно стать восстановление трехступенчатой системы условий содержания осужденных в СИЗО. В этом случае, если осужденный будет признан злостным нарушителем режима, то он должен переводиться в колонию общего режима на строгие условия в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 78 и ч. 3.4 ст. 120 УИК РФ. Подобный механизм позволил бы в еще большей степени индивидуализировать процесс исправления осужденных, не прибегая к переводу в колонию общего режима. Одной статьи недостаточно, чтобы охватить весь круг вопросов регулирования жизнедеятельности осужденных, отбывающих наказание в следственном изоляторе. Законодателем делается отсылка к статьям Уголовно-исполнительного кодекса, которые регулируют порядок и условия отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Но следственный изолятор – это не колония.
Высокая степень трудоустроенности контингента, несомненно, относится к положительным сторонам отбывания лишения свободы в следственных изоляторах. Средний срок наказания у осужденных в следственном изоляторе заметно ниже, чем в колонии. Лица, отбывающие наказание в СИЗО, допускают значительно меньше нарушений режима, чем находящиеся в колониях. К ним применяется больше поощрений (например, освобождающихся условно-досрочно из СИЗО в полтора-два раза больше, чем по отбытии срока; в колониях количественное соотношение этих групп, освобождающихся прямо противоположное). Но необходимо отметить и отрицательные моменты. К таковым в первую очередь относится наличие сверхурочных работ.
Вопросы функционирования следственных изоляторов порождают сложности, связанные с исполнением уголовных наказаний в виде лишения свободы. Отсюда возникает необходимость разработки правовых и организационных вопросов по совершенствованию деятельности СИЗО как исправительного учреждения.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Решение ВС РФ г. Москва от 02.09.2014 г Дело №АКПИ 14-865.
Ресин А.И., осужденный к пожизненному лишению свободы, обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании недействующим пункта 191 Инструкции, ссылаясь на то, что данное положение позволяет администрации следственного изолятора распространять требование о проведении свиданий через разделительную перегородку на свидания с адвокатами (защитниками) в следственном изоляторе, что затрудняет или делает фактически невозможным совместное с адвокатом ознакомление с материалами уголовного дела, совместную работу с юридически значимыми документами, ограничивая тем самым конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи.
Условия содержания осужденного в следственном изоляторе при необходимости участия его в следственных действиях или судебном разбирательстве в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и предоставления ему свиданий определены статьей 77 УИК РФ, которой предусмотрено, что в указанных случаях осужденные содержатся в следственном изоляторе в порядке, установленном Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», и на условиях отбывания ими наказания в исправительном учреждении, определенном приговором суда.
Право осужденного, привлекаемого в качестве подозреваемого (обвиняемого), на свидания осуществляется также в порядке, установленном указанным федеральным законом.
В удовлетворении заявления Ресина А И о признании недействующим пункта 191 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 13 июля 2006 г. № 252-дсп, отказать.
Список литературы
1. Бабкин Л.М., Булатецкий С.В., Родин А.Е. Прокурорский надзор за соблюдением законности в следственных изоляторах // Центральный научный вестник. 2017. Т. 2. № 1. С. 38-40.
2. Барабанов Н.П. Правовой механизм обеспечения безопасности личности в исправительных учреждениях и следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2018. Т. 26. № 1. С. 29-38.
3. Горбач Д.В. Особенности организации режима в следственных изоляторах России // Юридическая наука и практика. Самара, 2017. С. 101-106.
4. Зубков А.И. Проблемные вопросы применения меры пресечения в виде заключения под стражу и функционирования следственных изоляторов. // Актуальные проблемы и перспективы деятельности следственных изоляторов в России. Материалы международной научно-практической конференции (24–25 мая 2007 г.). М., 2007.
5. Клименко Т.М., Лаверычева С.А. Проблемы правоприменения наказания в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе // Общество и право. 2017. № 4 (62). С. 9-13.
6. Кравцов Д.А. Выявление и устранение детерминант возникновения угроз криминологической безопасности обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, как одна из основных задач следователя // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2017. № 4 (14). С. 87-90.
7. Нечаева Е.В. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в следственных изоляторах. // Актуальные проблемы и перспективы деятельности следственных изоляторов в России. Материалы международной научно-практической конференции (24–25 мая 2007 г.). М., 2007.
8. Разумова Е.М., Хабибулин Д.А. Социально-коммуникативная компетентность подследственных с разным сроком нахождения в следственном изоляторе // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 2 (69). С. 428-430.
Порядок предоставления осуждённым, отбывающим наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, длительных свиданий
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях разъясняет
В соответствии с частью 1 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденным к лишению свободы предоставляются длительные свидания продолжительностью трое суток на территории исправительного учреждения.
Осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, за исключением осужденных, указанных в части 3 статьи 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, могут предоставляться дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, если это предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в исправительном учреждении (часть 2.1 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).
Осужденным по их просьбе разрешается заменять длительное свидание краткосрочным, а в воспитательных колониях длительное свидание с проживанием вне исправительного учреждения краткосрочным свиданием с выходом за пределы воспитательной колонии.
Количество длительных свиданий зависит от условий и вида исправительного учреждения, в которых осуждённые отбывают наказание.
Так, осуждённые, отбывающие наказание в колонии общего режима в облегчённых условиях имеют права на шесть длительных свидания в течение года, в обычных условиях – четыре длительных свидания в течение года, в строгих условиях – три длительных свидания в течение года (статья 121 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).
Осуждённые, отбывающие наказание в колонии строго режима в облегчённых условиях имеют права на четыре длительных свидания в течение года, в обычных условиях – три длительных свидания в течение года, в строгих условиях – два длительных свидания в течение года (статья 123 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).
Осуждённые, отбывающие наказание в колонии особого режима в облегчённых условиях имеют права на три длительных свидания в течение года, в обычных условиях – два длительных свидания в течение года, в строгих условиях – одно длительное свидание в течение года (статья 123 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).
Осуждённые, отбывающие наказание в тюрьме в обычном режиме имеют права на два длительных свидания в течение года, в строгом режиме – одно длительное свидание в течение года (статья 131 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).
В порядке поощрения осуждённому может быть предоставлено дополнительное длительное свидание.
Осуждённые, отбывающие наказание в колониях-поселениях, могут иметь свидания без ограничения их количества (пункт «а» части 1 статьи 129 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).
Порядок предоставления осуждённым длительных свиданий регламентирован разделом 14 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждённых Приказом Минюста России от 16.12.2016 №295.
Как закреплено пунктом 71 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, разрешение на свидание дается начальником исправительного учреждения или лицом, его замещающим, по заявлению осужденного либо лица, прибывшего к нему на свидание.
Длительные свидания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками предоставляются по документам, подтверждающим их родство (свойство) с осужденными.
Согласно пункта 73 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, воспользоваться правом на предоставление свидания осужденный может сразу же после распределения из карантинного отделения в отряд. Длительное свидание предоставляется в порядке общей очереди. Последующие свидания предоставляются по истечении периода, равного частному от деления двенадцати месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год.
Объединение свиданий либо деление одного свидания на несколько не допускается.
Лица, прибывшие на свидание с осужденными, после разъяснения им администрацией исправительного учреждения порядка проведения свидания сдают запрещенные к использованию в исправительном учреждении вещи, деньги и ценности на хранение до окончания свидания младшему инспектору по проведению свиданий под роспись в специальном журнале. После чего одежда и вещи граждан, прибывших на свидание, подлежат досмотру. В случае обнаружения запрещенных вещей администрация исправительного учреждения принимает меры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В случае отказа лица, прибывшего на длительное свидание, от досмотра длительное свидание не предоставляется, однако ему может быть предоставлено краткосрочное свидание.
При нарушении прибывшими или осужденным установленного Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений порядка проведения свидания оно немедленно прекращается.
На длительные свидания разрешается проносить продукты питания (за исключением всех видов алкогольной продукции и пива), а также вещи, не относящиеся к категории запрещенных вещей.
Каким-либо образом вмешиваться в законную деятельность администрации исправительного учреждения (например, дать указание о предоставлении осуждённому длительного свидания) прокурор не правомочен.
Порядок направления и получения осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях разъясняет
Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей регламентировано статьей 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее, УИК РФ), согласно положениям которой порядок их получения и досмотра определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
Непосредственно положения о порядке приема и получения осужденными к лишению свободы посылок, передач, бандеролей закреплены в разделе 16 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 N 295 (далее, ПВР ИУ).
Осужденным к лишению свободы разрешается получение посылок, передач и бандеролей в количестве установленном законодательством для каждой категории осужденных (в зависимости от режима исправительного учреждения и условий отбывания наказания в исправительном учреждении). Например, осужденному, отбывающему наказание в строгих условиях исправительной колонии строгого режима, положено получение в год не более 2 посылок или передач и 2 бандеролей. В тоже время осужденный, отбывающий наказание в облегченных условиях исправительной колонии общего режима, имеет возможность получить 12 посылок или передач и 12 бандеролей в течение года.
Отдельно законодателем выделена категория осужденных женщин и лиц, отбывающих наказание в воспитательных колониях, а также колониях-поселениях, которым не ограничено количество получаемых посылок, передач и бандеролей.
Между предыдущей и последующей посылками, передачами и бандеролями выдерживается период, равный частному от деления двенадцати месяцев на общее количество посылок (передач и бандеролей), полагающихся осужденному в год (без учета полученных в порядке поощрения). При переводе осужденного из одних условий содержания в другие периодичность получения следующих посылок, передач, бандеролей исчисляется от даты получения последней на предыдущих условиях содержания.
При направлении посылки, бандероли либо формировании передачи гражданам необходимо помнить, что для исправительных учреждений законодательно установлен перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. Данный перечень утвержден приложением № 1 к ПВР ИУ. При уведомлении родственников (по выбору осужденного) о прибытии осужденного к месту отбывания наказания указанный перечень направляется вместе с уведомлением, также с ним возможно ознакомиться непосредственно в помещениях приема передач для осужденных, оборудованных в исправительных учреждениях, либо нормативных документах правовых баз.
При этом необходимо помнить, что переданные запрещенные вещи, администрацией исправительного учреждения будут изъяты и помещены на склад исправительного учреждения до момента освобождения осужденного, а за передачу либо пересылку вещей (предметов) ограниченных в обороте (наркотические средства, психотропные вещества и т.п.) предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Лицо, доставившее в исправительное учреждение передачу, заполняет и подписывает заявление. В заявлении в обязательном порядке делается собственноручная запись передающего лица о том, что в передаче не содержится запрещенных предметов и передача комплектовалась им лично либо в его присутствии. Для принятия передачи у лица, её доставившего при себе должен быть паспорт, либо иной документ удостоверяющий личность.
Родственникам осужденных или иным лицам, прибывшим в исправительное учреждение, сотрудниками администрации разъясняется, что вместо посылок, передач, бандеролей они имеют возможность приобрести через магазины исправительных учреждений продукты питания и предметы первой необходимости с целью последующей передачи осужденным. В этом случае указанные лица подают заявление в двух экземплярах, в котором перечисляют количество и вес продуктов питания и предметов первой необходимости для передачи осужденным, и оплачивают их стоимость.
Выдача вложений посылки, передачи или бандероли производится осужденному под роспись не позднее одних суток после их приема.
Существует особенность направления осужденным к лишению свободы лекарственных средств и предметов медицинского назначения.
Так, посылки, передачи и бандероли с данными препаратами будут переданы не непосредственно осужденным, а направлены в медицинские подразделения исправительного учреждения для последующего применения при лечении соответствующего осужденного. При этом, прием данных препаратов будет осуществлен лишь при наличии медицинского заключения (рецепта) выписанного на конкретного осужденного, при отсутствии данного заключения препараты будут сданы на склад исправительного учреждения на общих основаниях с запрещенными предметами. При передаче осужденным посылок, передач и бандеролей с медицинскими препаратами в соответствии с медицинским заключением их количество не будет включено в общее количество положенных осужденным посылок, передач и бандеролей.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Депозит Свои люди в ТРАСТ банке
Траст банк был учрежден в 1995 году. Уже на протяжении более 20 лет данная финансовая структура осуществляет успешную банковскую деятельность по предоставлению физическим лицам различных продуктов – начиная от кредитов наличными и ипотеки, и заканчивая разнообразными и высокодоходными вкладами.
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
Это быстро и БЕСПЛАТНО!
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:
+7 (812) 467-32-77 (Санкт-Петербург)
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
Это быстро и БЕСПЛАТНО!
Условия
Депозит Свои люди – один из десяти других продуктов банка Траст для инвестирования и сбережения денежных средств.
Главными особенностями являются:
- открытие вклада только при предъявлении специального промокода, полученного на сайте банка Траст;
- онлайн-оформление невозможно – только в отделениях;
- нельзя открыть в пользу третьего лица.
В то же время, этот вклад – самый доходный из всех представленных в Трасте. Рассмотрим подробно его условия:
Условие
Суть
Условиями продукта предусмотрена автоматическая пролонгация. Это означает, что при непредоставлении вкладчиком заявления о закрытии вклада по окончании его срока, осуществляется продление депозита на тот же срок, на который он был открыт изначально, причем непосредственного участия клиента в данной процедуре не требуется.
При пролонгации применяется процентная ставка, которая будет действовать по вкладу Сезонный на момент осуществления продления.
Если же на дату пролонгации банк Траст прекратил прием средств граждан на вклады Сезонный, то продление будет совершено на условиях и под процентную ставку, которые действуют по вкладу До востребования.
Пенсионный вклад банка Траст рассматривается в статье: банк Траст пенсионный вклад.
Про вклады Локо банка читайте по ссылке.
Досрочное расторжение
Банки, в соответствии с законодательством, обязаны по первому требованию вкладчика возвращать последнему всю сумму средств, которые были внесены на счет вклада.
Клиент может досрочно расторгнуть договор в любой момент времени, однако необходимо понимать, что в этом случае теряются проценты, которые могли бы быть начислены.
Банки самостоятельно устанавливают процентные ставки, которые будут действовать в случае досрочного аннулирования договора.
Также может быть определено, что досрочное расторжение по прошествии определенного срока с даты открытия вклада производится на льготных условиях.
Так и в банке Траст – если договор вклада прекращается по истечении 3 месяцев с даты открытия, действуют повышенные проценты:
Срок фактического нахождения финансовых средств на вкладе/Валюта
Свыше 3 мес.
Процентные ставки
Ставки находятся в зависимости от:
- валюты;
- срока размещения финансов на депозите;
- суммы средств, которые размещаются вкладчиком.
Для вклада, открытого в российских рублях, значения следующие:
Сумма/Срок
Полтора года
В USD:
Сумма/Срок
18 мес.
Если валютой выступает евро:
Сумма/Срок
1,5 года
Как открыть
Депозит Свои люди можно оформить только в офисе банка Траст. К сожалению, открытие через дистанционные сервисы не представляется возможным.
Прежде чем посетить офис кредитной структуры, следует получить промокод – специальную комбинацию цифр, являющуюся “ключом доступа” для вкладчика к получению возможности оформления. Промокод является обязательным – без него в открытии данного депозита откажут.
Для получения промокода следует:
- перейти на официальный интернет-ресурс банка Траст;
- нажать на полное меню (кнопка “Весь сайт”);
- выбрать раздел “Частным клиентам”, далее из блока “Вклады” кликнуть на “Свои люди”;
- в специальное поле ввести номер мобильного телефона и нажать “Получить промокод”.
Несколько секунд ожидания – и на экран будет выведено окно с сообщением о необходимости подождать некоторое время. Специалист из банка позвонит на указанный номер и уточнит детали.
Также в данном окне будет доступен сам промокод, состоящий из 6 цифр. Обязательно сохраните его или распечатайте – для этого есть специальная кнопка “Распечатать промокод”.
В любом случае, потерять промокод очень сложно – ведь он еще и отсылается СМС-сообщением на указанный номер мобильного телефона!
Если нужно узнать адреса офисов банка Траст, то это можно сделать прямо на странице с промокодом, кликнув “Адреса и отделения банка”.
Пользователя перекинет на другую страницу с картой офисов. Адреса можно уточнить, кликнув по стилизованному значку на карте, или же посмотреть в списке чуть ниже карты.
Договор вклада Свои люди в банке Траст
Договор депозита Свои люди заключается после визита потенциального вкладчика в банк и предъявления специального промокода. Если сторон устраивают условия сделки, производится заполнение и подписание документа.
Разделы соглашения стандартные – как и в договорах вкладов в иных банках. Особое внимание следует уделить разделу “Права и обязанности вкладчика” – здесь описываются основные возможности, которыми может пользоваться клиент, а также те действия, которые ему предписано выполнять.
Также интересен раздел “Права и обязанности банка”. К примеру, п. 4.1.2. регламентирует, что банк Траст имеет возможность требовать со вкладчика подтверждения источников происхождения денежных средств, которые размещаются на депозите.
Данное положение содержится в договоре в целях исполнения 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов…”.
Кроме этого, нужно ознакомиться и с ответственностью сторон. К примеру, п. 7.2. гласит, что банк не несет ответственность за исполнение обязательств по договору, если таковое не представляется возможным вследствие непреодолимой силы.
8-й раздел – “Срок действия договора и прочие условия” – самый обширный и содержит дополнительные положения, не регламентированные основным текстом документа. Их также следует внимательно прочитать и, при согласии со всеми пунктами, подписать договор.
Недавно банк Траст начал глобальное обновление линейки своих инвестиционных продуктов. И одним из нововведений стал вклад Свои люди, который открывается по выгодной ставке до 9,4 % годовых.
Оформление производится только в офисах при предъявлении промокода, получить который может любой, просто зайдя на официальный сайт Траст.
Проценты по вкладам банка Русский Стандарт узнайте в статье: Русский Стандарт вклады.
Как открыть Накопительный вклад в Тинькофф, описывается тут.
Как закрыть вклад в Сбербанк онлайн досрочно через приложение, рассказывается в этой статье.
У кого есть шанс вернуть депозит из проблемного банка
В 12 из них пока действует временная администрация, остальные ликвидируются.
Сумма, которую должен выплатить Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) вкладчикам этих банков (в пределах суммы гарантирования 200 тыс. грн на лицо), составляет 40,8 млрд грн. Реально, по состоянию на 25 февраля, было выплачено 18,5 млрд грн. Напомним, что человеку гарантирована компенсация не более 200 тыс. грн.
Сам своим вкладчикам платит лишь один банк с временной администрацией. Как сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, на данный момент во «Всеукраинском банке развития» выплаты осуществляются за счет собственных средств по тем депозитам, срок которых уже закончился, а также по текущим и карточным счетам. «Отчет о выплатах ожидается 3 марта 2015 года», — отметил он.
Если же говорить о крупных банках, то везде уровень выплат разный. По данным Фонда, 95% вкладчиков Брокбизнесбанка получили компенсацию своих средств на общую сумму 2,6 млрд грн.
Среди клиентов банка «Форум» без выплаты осталась пятая часть, а на остальные 80% было потрачено 2,3 млрд грн.
Из вкладчиков VAB Банка свои деньги пока получили 39% из тех, чьи депозиты закончились до 9 февраля, общая сумма выплат по состоянию на 25 февраля включительно составила 2,6 млрд грн.
У клиентов Городского коммерческого банка дела обстоят несколько хуже — компенсацию получили только 23% вкладчиков с датой окончания договора до 21 ноября 2014 года на 432,3 млн грн.
«Выплаты вкладчикам Златобанка, Энергобанка, Профин Банка, Надра Банка, Имэксбанка и Укрбизнесбанка еще не начались», — сообщили нам в ФГВФЛ.
КОГДА НБУ РЕШИТ
Фонд гарантирования вкладов физлиц принимает на себя управление банком на следующий рабочий день после того, как получает официальное решение Нацбанка о том, что тот отнесен к категории неплатежеспособных, и вводит в него временную администрацию.
Уполномоченное лицо (временный администратор) назначается из числа сотрудников Фонда. Бывшее руководство банка в течение 15 дней обязано передать ему все дела, имущество и штампы с печатями.
Удовлетворение требований вкладчиков временно прекращается, то есть депозиты не выплачиваются, карты не обслуживаются и переводы со счетов банка не осуществляются.
КОМУ И СКОЛЬКО
В течение недели со дня начала временной администрации уполномоченное лицо Фонда анализирует базы данных вкладчиков и сверяет их с бумажными договорами об открытии депозитов и других счетов. Потому что в соответствии с Законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирует возмещение не только депозитов, но и денег на текущих и карточных счетах, а также начисленных на них процентов.
После формирования список вкладчиков, имеющих право на компенсацию, передается для проверки в Фонд. Там на всякий случай еще раз уточняют, все ли в порядке с вашим вкладом. Потому что были случаи, когда вкладчики — юридические лица с крупными суммами на счетах (а им выплата положена только в седьмую очередь и не за средства ФГВФЛ) расписывали эти деньги на подставных лиц и пытались выудить их из Фонда. Так что если у специалистов возникают подозрения, что со счетом не все чисто, выплату замораживают до окончания проверки. А когда выяснится, что все законно, вкладчик будет включен в реестр и средства ему выплатят.
КАК ПОЛУЧИТЬ ВКЛАД
Информация о времени и порядке выплат публикуется на сайте Фонда в сети интернет по адресу www.fg.gov.ua, а также размещается на сайте и в головном офисе банка, в котором введена временная администрация. В частности, там указаны банки, через которые осуществляют выплату по вашему финучреждению, время его работы и даты окончания депозитов, по которым уже возвращают средства. В этот же период платят по текущим счетам. Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение указанных банков-агентов или в сам банк с паспортом и копией идентификационного кода и получить свои деньги.
В случае, если паспорта у вас нет (потерян, украден, сгорел при пожаре) или он поменялся, а вы не сообщили об этом вовремя в банк, который теперь признан неплатежеспособным, то есть в реестре вкладчиков ваших новых данных нет, нужно прислать или принести уполномоченному лицу Фонда (временному администратору) справку из паспортного стола с подписью и печатью. В ней должны быть указаны данные старого паспорта и информация о его замене на новый (с указанием новых реквизитов). В Реестр вкладчиков будут внесены новые данные, и вы сможете получить деньги.
Как рассказал Андрей Оленчик, Фонд готов пойти навстречу вынужденным переселенцам, у которых нет оригиналов документов, и рассматривать имеющиеся в наличии копии. Но в этом случае желательно приехать лично. «Мы рассматриваем варианты с приемом копий документов, но с обязательным условием личной идентификации. То есть человек должен явиться в Фонд, где будет подтверждена его личность. Будет применяться индивидуальный поход», — рассказал он.
КТО ВОЗВРАЩАЕТ ВКЛАДЫ
Как только реестр вкладчиков составлен и проверен, Фонд через свой банк-агент или несколько (в случае с VAB Банком, например, это пять финучреждений) начинает выплату по вкладам, срок которых закончился. При этом сеть родных отделений банка и его банкоматы обычно закрывают, чтобы сэкономить средства на зарплате сотрудникам, аренде и электроэнергии.
Считается, что во время временной администрации деньги вкладчикам возвращает сам неплатежеспособный банк. Их можно получить в течение месяца непосредственно в отделениях банка-партнера. Причем средства вкладчикам возвращаются исключительно в гривне, а валютные вклады пересчитываются по курсу НБУ на день администрации. Если банку не хватает своих денег рассчитаться по вкладам (а ему их обычно не хватает), он может одолжить их у Фонда, а потом вернуть.
После окончания временной администрации в случае ликвидации банка деньги начинает выплачивать ФГВФЛ. Деньги от него можно получить в течение месяца, а потом выплаты гарантированной суммы будут происходить по результатам рассмотрения индивидуальных письменных обращений вкладчиков в Фонд. «Задержки с выплатами вкладчикам могут возникать во время временной администрации, когда выплаты средств осуществляет сам неплатежеспособный банк. Чаще всего такие задержки возникают из-за ненадлежащего ведения или повреждения банком базы данных о вкладчиках», — уверяют в ФГВФЛ.
КУДА ИДТИ ЗА ДЕНЬГАМИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВА
В течение 60 дней с начала временной администрации Фонд утверждает план выведения неплатежеспособного банка с рынка с минимальными потерями. Для этого он сначала объявляет поиск инвесторов, которые могут в этом поучаствовать одним из четырех способов (пятый — ликвидация — используется, когда все средства испробованы и не помогли).
Одним из этих способов является передача всех или части активов и обязательств неплатежеспособного финучреждения в пользу принимающего банка. Этот способ уже испробован: в последний раз — с передачей активов банка «Киев» Укргазбанку. Проще говоря, ваш депозит может быть переведен в другой банк и обслуживаться там до окончания срока действия договора, а потом будет выплачен. То есть если срок вашего депозита закончится после того, как временная администрация из банка уйдет, или если вы просто не успели до этого забрать свой депозит, обращаться за ним нужно к новому собственнику, получившему активы вашего банка.
Если же инвестор не найдется или активы с обязательствами неплатежеспособного банка не будут переданы здоровому финучреждению, НБУ примет решение об отзыве лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка. В этом случае Фонд гарантирования вкладов начнет выплаты возмещения средств вкладчикам не позднее чем через семь дней со дня принятия НБУ такого решения (о ликвидации), независимо от окончания срока действия договора по вкладу.
В течение 30 дней со дня публикации сведений о ликвидации банка и назначении уполномоченного лица Фонда вкладчики имеют право заявить ему о своих требованиях. Например, заявляются требования по негарантированным средствам, в том числе по вкладам более 200 тыс. грн, по вкладам в банковских металлах, на счетах юридических лиц и т. п.
КТО И ЧТО РАСПРОДАЕТ
Если НБУ принимает решение о ликвидации банка, Фонд назначает уполномоченное лицо (ликвидатора) и начинает процедуру. Ликвидатор проводит инвентаризацию и оценку всего имущества банка, чтобы сформировать так называемую ликвидационную массу, которая будет впоследствии продана, чтобы расплатиться с долгами. В нее включаются любое недвижимое и движимое имущество, средства, имущественные права и другие активы банка.
Часть этого имущества (например, недвижимость, автомобили, стройматериалы) выносится на открытые публичные торги (в том числе электронные), и поучаствовать в аукционе по их приобретению могут обычные граждане. Информацию о том, где и как приобрести, например, залоговые авто или пару принтеров, можно получить на сайте Фонда. Кроме того, создан специальный единый информационный портал http://torgi.fg.gov.ua/, на котором можно ознакомиться со всеми лотами, оставить заявку на участие.
Почему отбирать и продавать имущество проблемных банков поручено именно Фонду гарантирования вкладов? Потому что именно из его активов происходят выплаты пострадавшим вкладчикам.
КРЕДИТ ПРИДЕТСЯ ГАСИТЬ
А вот те, кто думает, что кредит можно не погашать, если в банке временная администрация — очень ошибается. Заемщики должны продолжать платить и перечислять средства по реквизитам банка, указанным в старом договоре. Новые реквизиты вам пришлют по почте, после того, как будет начата ликвидационная процедура — платить придется на специальный накопительный счет в Национальном банке, реквизиты которого размещаются на сайте банка. В противном случае придется тесно познакомиться с коллекторами и судами. То есть вам будут назойливо напоминать о платеже, а если потребуются — и требовать выплаты через суд. Кроме того, через суд взыщут любое имущество и принудительно его продадут, чтобы покрыть долг.
КОМУ НЕ ЗАПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИЮ
Фонд гарантирования не гарантирует возмещение средств:
— переданных банку в доверительное управление;
— по вкладу в размере менее 10 гривен;
— по вкладу, подтвержденному сберегательным (депозитным) сертификатом на предъявителя;
— размещенных на индивидуальных, более выгодных, условиях, чем обычные (если вам, например, – — платили повышенную процентную ставку);
— по вкладу, который является залогом по кредиту в этом банке;
— по вкладам в банковских металлах;
— размещенных на счетах физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности.
Очень важно: гарантии не распространяются на платежи, которые человек провел через кассу проблемного банка. Например, если вы платили за свет через банк, а банк признали неплатежеспособным, и ваши деньги не дошли до «Киевэнерго», Фонд вам денег не вернет. Но вы имеете право письменно обратиться к уполномоченному лицу Фонда (ликвидатору банка) с заявлением в течение 30 дней со дня публикации сведений о ликвидации банка. К заявлению нужно приложить копии платежных документов, по которым было произведено перечисление средств с отметкой банка. Есть шанс, что деньги к вам вернутся после ликвидации, если на это хватит оставшихся после ликвидации банка денег.
ЧТО ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ О КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Спорить стали чаще
Конфликтов и споров между Фондом гарантирования и вкладчиками становится все больше. Это выливается не только в рост числа исков, но и финальных заключений судов. «В целом за 2014 год по спорам с Фондом судами было принято более 550 судебных решений, а за два месяца 2015-го — уже свыше 80», — рассказал руководитель практики адвокатского объединения «СК ГРУП» Власов Денис.
Обычно вкладчики оспаривают отказ Фонда на внесение человека с его вкладом в реестр, по которому осуществляются выплаты гарантированных сумм — до 200 тыс. грн. Если вашей фамилии нет в данном реестре, компенсацию вы не получите.
«Неполучение человеком суммы по депозитному вкладу, чаще всего связано не с оспариванием Фондом в суде этого договора, а с признанием этого договора никчемным во внесудебном порядке. Для защиты своего права на получение от Фонда гарантированной суммы по вкладу, вкладчику необходимо обратиться с административным иском в суд и признать незаконными действия уполномоченного лица Фонда по признанию договора никчемным», — сказала руководитель практики частного права ЮК Prove Group Татьяна Жуковская.
Юристы советуют максимально оперативно в судебном порядке оспаривать отказ Фонда включать человека в реестр выплат компенсаций.
«Основной совет — ни в коем случае не нарушать срок подачи заявления о наличии требований по депозитным вкладам: 30 дней со даты публикации сведений об отзыве банковской лицензии. Следует отметить также, что такие споры рассматриваются в административных судах. В 2014 году наблюдалось большое количество обращений в суды общей юрисдикции, что противоречит действующему законодательству», — отметил Денис Власов.
И отметил, что, например, разбивка депозитов на несколько частей до введения временной администрации, очень часто признается судами совершенно законной операцией.
«Считаю, что такие сделки не противоречат действующему законодательству, но требуют правильного оформления и проверки наличия ограничений (например, предусмотренных положениями депозитного договора). Поэтому не рекомендую заключать такие сделки самостоятельно, а воспользоваться квалифицированной правовой помощью», — подчеркнул эксперт. Кстати, юристы уверяют, что суды очень часто в спорах людей с Фондом становятся на сторону вкладчика.
Претензии к Фонду
Впрочем, спорят с Фондом гарантирования не только вкладчики и их адвокаты, но и заемщики. «К его уполномоченным лицам (временным администраторам и ликвидаторам) возникают ровно такие же вопросы, как и к банкам, которые продают залоги кредитных должников. Их продают по заниженным ценам — точнее говоря, по ценам, которые имеют мало общего с рыночными. Что тут же наталкивается на подозрения в злоупотреблениях. Правда, в столице такие вещи редко возникают, чаще — в регионах», — отметил в разговоре старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.
ПОЧЕМУ НЕ ПЛАТЯТ
Как сообщили юристы, фиктивными депозитные договоры признают сразу по нескольким причинам:
Если человек раздробил свой депозит на несколько других: например, после резкого обвала курса гривни переписал $5 тыс. с 10-тысячного валютного вклада на товарища (потому что проблемный банк не выдавал вклад). Цель — вписаться при официальном курсе доллара в 27 грн/$ в гарантированные государством 200 тыс. грн (ведь по новому курсу это уже 270 тыс. грн).
При обмене депозита на кредит и взаимозачете. «Для спасения своих средств объединение кредитора и должника в одном лице, люди ищут должника банка, «продают» ему свой депозит с дисконтом, а должник освобождается от обязанности оплаты кредита, поскольку имеет однородные требования к банку соответствующего размера», — уточнил юрист ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» Андрей Павлишин.
Выявляет у двух членов семьи депозитов в одном проблемном банке.
Фиксируется перевод депозита или его части с юридического лица (клиента банка) на человека — счет физлица. Напомним, что согласно действующему законодательству, право на компенсации из Фонда имеют только частные лица, НЕ ИМЕЮТ — предприятия.
Если переуступка или перечисление части депозита происходит после введения в банк временной администрации (это запрещено действующим законодательством).
Ольга Галицкая, Елена Лысенко
Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.
Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.
Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.
30 днiв передплати безкоштовно! Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Комментарии: 0
Новости по теме
Что делать в случае кражи кредитной карты? Куда обращаться и какие последствия?
Нацбанк продолжает обеспечивать выполнение требований законодательства по упрощению ведения бизнеса и принимать меры с целью усовершенствования порядка открытия, использования, привлечения средств на счета клиентов банков и осуществления безналичных расчетов
Субъекты хозяйствования имеют право открывать счета для обеспечения своей хозяйственной деятельности и собственных потребностей в любых банках Украины согласно собственному выбору
Рынок электронных платежей растет стремительно, а вместе с этим увеличивается число интернет-махинаций. Как уберечь свои деньги от киберпреступников?
Преступники решили воспользоваться недавней кибератакой и активизировали звонки якобы от сотрудников банка. Говорят, будто базы потеряны и нужно предоставить персональные данные для их восстановления
В последнее время все чаще кибермошенники звонят пользователям платежных карточек, называясь представителями Нацбанка и требуя назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и т.д.
Самый быстрый способ открыть текущий счет предпринимателя в банке
Консультации по теме
Чи включаються до оподатковуваного доходу власні кошти, зараховані на розрахунковий рахунок фізособи-підприємця (загальна система) для погашення заборгованості за раніше отриманим кредитом банку?
Торговая точка, работающая ежедневно, сдает выручку 1 раз в день, кроме субботы и воскресенья (договор с банком по предоставлению услуг инкассации). Выручка за выходные инкассируется и сдается в банк в понедельник. Считается ли остаток в кассе на конец дня (в т.ч. конец воскресенья) сверхлимитным, если превысил лимит кассы?
Кілька осіб надали послуги за договором ЦПХ, кошти за які, відповідно до договорів, були надіслані переказами через платіжну систему для отримання без відкриття рахунків одержувачами. Тепер, через 3 р., платіжна система повернула суми переказів підприємству. Як обліковувати ці кошти?
Кредит предприятия учредитель погашает своим депозитом (банк делает такой зачет). При этом образовывается задолженность перед учредителем и увеличивается уставный фонд предприятия. Можно ли зачесть задолженность перед учредителем в счет его взноса в уставный фонд? Какие документы необходимы?
У юрособи-резидента на розрахунковому рахунку у валюті — UAH (грн) є залишок коштів у банку, в якому з жовтня 2015 р. введено тимчасову адміністрацію до січня 2016 р. включно. Яким чином обліковувати ці кошти в обліку (показувати у звітності) на кінець 2015 р. і, якщо у січні 2016 р. буде прийняте рішення про ліквідацію банку, то що робити залишком коштів, які фактично будуть втрачені?
Нужен ли штамп банка на выписке, если клиент проводит платежи через систему Банк-клиент?
Яку суму іноземної готівкової валюти може провезти через кордон України фізособа (у т. ч. підприємець)? Як оформляється таке провезення? Чи потрібно подавати на митниці які-небудь документи, що підтверджують походження валюти?
Источник https://jur24pro.ru/populyarnye-temy/banki-vklady-kredity-kollektory-bankrotstvo/talmenka-bank-kak-vkladchikam-vernut-svoi-vklady/
Источник http://finbox.ru/vklad-svoi-ljudi-trast-bank/
Источник https://news.dtkt.ua/ru/finance/personal-finance/32956